Международный договор как источник современного международного права. Международный договор - основной источник международного права

Сами государства, международные организации и (в предусмотренных случаях) некоторые другие субъекты, согласуя свои интересы, определяют не только содержание международно-правовых норм, но и внешнюю форму их существования. Надлежащая оценка источников международного права обусловлена реальными процессами нормотворческой деятельности.

Кроме того, источники могут быть классифицированы в соответствии с законом и вне закона. Первыми, также известными как праймериз, являются те, которые включены в список статьи 38 Статута Международного Суда, который будет изучен в следующей теме. Это договоры, международные обычаи и общие принципы права. Экстраординарные, как объясняет само название, являются источниками, которые не были предусмотрены в рассматриваемой статье. В качестве примера можно упомянуть односторонние договоры, аналогию и справедливость.

В настоящее время такое положение общепризнано как наиболее авторитетное перечисление источников публичного международного права. Из чтения выдержки видно, что международные договоры являются международными договорами, международными обычаями и общими принципами права, с тем чтобы любое правило, которое требуется рассматривать в международном праве, должно вытекать из одного из них, которые являются как первичный. Также упоминаются судебные решения и доктрина наиболее квалифицированных юристов разных стран, которые считаются вспомогательными средствами в поисках доказательства существования определенной верховенства закона и, следовательно, не являются надлежащими источниками.

Презумпция разнообразия источников международного права присуща Уставу Организации Объединенных Наций , в преамбуле которого выражена решимость народов Объединенных Наций "создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам , вытекающим из договоров и других источников международного права". Если бы разработчики Устава, а в их числе были выдающиеся юристы-международники, основывали свое суждение исключительно на практике того времени (1945 г.), то им достаточно было добавить к договорам международные обычаи . Они же явно формулировали текст с ориентацией на перспективу, не связывая государства в их решениях.

Учитывая молчание рассматриваемой статьи, возникает вопрос о существовании возможной иерархии среди перечисленных источников, т.е. о том, что простой порядок удаления в тексте искусства. 38 выше определяет первичность между ними? Несмотря на противоположную позицию, доктрина большинства понимает, что между источниками нет иерархии, так что возможно совершенствование, например, общий принцип права отступать от договора, а также обычай. В этой строке Селсу де Альбукерке Мелло утверждает, что между договором и обычаем нет иерархии, так что никто из них не превалирует над другим.

Можно сослаться также на авторитетный документ, подготовленный Комиссией международного права ООН, — проект статей об ответственности государств. Согласно ст. 17 проекта международно-противоправным считается деяние, нарушающее международное обязательство, "независимо от обычного, договорного или иного происхождения этого обязательства".

Наконец, стоит уточнить, что роль, предусмотренная в рассматриваемой статье, не является численным выражением, а просто иллюстрацией, так что все еще присутствуют дополнительные статутные источники. Однако, с учетом целей настоящего исследования, такие источники не будут рассматриваться. Международные договоры, несомненно, являются основным источником международного права сегодня, поскольку, помимо обеспечения большей стабильности и безопасности международных отношений, они также придают большую репрезентативность и подлинность, поскольку они воплощены в граждан на международном уровне.

Традиционно сложились и на протяжении веков применялись два источника международного права — международный договор и международный обычай. Их широчайшее распространение в практике международных отношений — с учетом , естественно, того уже отмеченного обстоятельства, что кодификация и прогрессивное развитие международного права сопровождаются вытеснением обычая из большинства сфер регулирования и его заменой договором, — породило представление о том, что только они являются и способны быть источниками международного права.

Кроме того, стоит упомянуть, что существуют различные виды договоров, в зависимости от материи, связывающей природы, цели, среди других характеристик. В свою очередь, международные обычаи также имеют большое значение на международной арене, поскольку, несмотря на нынешнюю тенденцию кодифицировать обычные нормы, несомненно, что до сих пор нет единого центра для производства норм, которые связывают все Штаты. Первая - это широко распространенная, повторяющаяся, равномерная и постоянная практика акта в сфере международных отношений или во внутренней сфере с внешними отражениями.

Между тем дипломатическая практика государств, деятельность проводимых государствами международных конференций, функционирование международных межправительственных организаций свидетельствуют о рождении новых форм воплощения международно-правовых норм в виде актов международных конференций и совещаний и актов международных организаций. Имеются в виду не все такого рода акты, ибо в принципе документы конференций, совещаний, организаций имеют декларативный либо рекомендательный характер, а именно те акты, которые принимаются в целях установления и закрепления новых правил поведения и взаимоотношений государств, самих международных организаций, а также других субъектов.

Это обычные инверторы, которые составляют содержание обычной нормы. Соответственно, наиболее правильная доктрина заключается в том, что, по мнению общего суда, международно признанные обычаи могут также применяться к тем государствам, которые не согласны с ним. В качестве примера было указано, что на основе международного обычая, в частности, запрета на преступления против человечности, Нюрнбергский трибунал считал Германию международной ответственностью за нацистские преступления, совершенные во время Второй мировой войны, территория.

Естественно, такие акты должны отвечать общим началам процесса нормообразования, т. е. в них государства должны выражать свои согласованные решения относительно как содержания, так и юридического значения фиксируемых положений именно как правовых норм.

Такие акты должны также соответствовать признанным условиям их действительности: во-первых, они не могут противоречить основным принципам международного права , императивным нормам jus cogens; во-вторых, они распространяются, как правило, лишь на те государства и международные организации, которые приняли их.

Однако общие принципы права, которые должны признаваться государствами в целом как законные формы выражения публичного международного права, являются признанными во внутренней юрисдикции, но которые идут рука об руку с международным охватом, поскольку они фигурируют в большинстве правовых приказов национальных властей. Таким образом, следует отметить, что нет необходимости, чтобы какой-либо конкретный принцип был принят всеми правовыми системами, чтобы считаться общим принципом права, и поэтому достаточно для достаточного и значительного числа государств, чтобы его закрепить.

При рассмотрении вопроса об источниках международного права существенное значение имеет ст, 38 Статута Международного Суда ООН, согласно которой Суд при решении споров "на основании международного права" применяет международные конвенции (т. е. договоры), международные обычаи, так называемые общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, а также "судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм". Как видно, здесь наряду с источниками международного права упомянуты судебные решения и научные концепции, которые нормативными документами не являются. Не случайно в самом тексте статьи они именуются вспомогательным средством для определения правовых норм, т. е. ориентиром при толковании, но не средством (или формой) закрепления норм. Такое пояснение необходимо потому, что в некоторых изданиях можно встретить утверждение, что в указанной статье перечислены источники международного права, признаваемые всеми государствами, причем в дальнейшем изложении воспроизводится истинное значение слов о вспомогательном средстве.

В этом смысле Мазуоли: Если есть какие-либо сомнения относительно того, следует ли определять общий принцип права, интерпретатор должен убедиться, что он признан истинным в большинстве общих правовых систем. Таким образом, если общность государств - не обязательно всех из них - предполагает такой принцип в их внутренних правовых системах, представляется очевидным, что такие принципы применяются и в международном праве. Следует подчеркнуть, что такая основа была согласована, поскольку никакие законные права не рождаются из доктрины и юриспруденции и поэтому не могут считаться источниками, а инструментами помощи в определении норм права.

Толкование формулировки об "общих принципах" в литературе неоднозначно: одни ученые понимают их как традиционные юридические постулаты, известные еще римскому праву (например, закон не имеет обратной силы, специальный закон имеет преимущество перед общим законом, договоры должны соблюдаться и т. д.); другие склоняются к отождествлению общих принципов с основными принципами международного права (см.: Корецкий В. М. "Общие принципы права" в международном праве // Корецкий В. М. Избр. труды. Кн. 2. Киев, 1989. С. 165—199).

Таким образом, априори, стоит уточнить, что термин «юриспруденция», согласно Гелсону Амаро де Соузе, понимается как «последовательность решений или суждений, всегда в одном и том же смысле, давая каждый случай, аналогичный тому же решению». В этой перспективе, поскольку международная юриспруденция является повторением решений в том же смысле, она приобретает роль подтверждения ранее существовавшего права. Следует также отметить, что Международный Суд, штаб-квартира которого находится в Гааге, в Нидерландах, имеет самые авторитетные решения на международном уровне.

Таким образом, применительно к современному состоянию международного правового регулирования можно констатировать существование четырех разновидностей источников международного права: международные договоры, международные обычаи, акты международных конференций, акты международных организаций и международных органов.

В то же время работа институтов, специализирующихся на изучении международного права, а также подготовительная работа и пояснительные отчеты, которые могут сопровождаться международными конвенциями и обычно составляются известными юристами, также рассматриваются как доктрина. Таким образом, такая работа и доклады приобретают роль незаменимого «источника» консультаций для судов, ответственных за решение представленных им споров о международном праве, тем самым содействуя строительству закона.

Короче говоря, можно видеть, что источники международного публичного права очень актуальны и обширны, в частности из-за отсутствия единого центра для производства международно-правовых норм и более высокого органа, который подчиняет государства его воле. Как уже упоминалось, целью настоящей работы было не исчерпывание исходного материала, а объяснение его общих аспектов - концептуализация и классификация, обращение к изучению первичных источников. С этой точки зрения были подробно рассмотрены договоры, обычаи и общие принципы права, а также вспомогательные средства - доктрина и юриспруденция.

В систему международно-правового регулирования наряду с источниками, т. е, нормативными юридическими актами и обычаями, входят правоприменительные акты, исходящие от самих государств и международных организаций, а также от международных и национальных судебных учреждений, иных организаций и органов, в том числе на уровне отдельных государств.

Указ № 841 от 22 октября обнародует Устав Организации Объединенных Наций, который является неотъемлемой частью приложения к Статуту Международного Суда. Введение в изучение права: техника, решение, господство. 3-е издание. Международное публичное право. 6-е издание.

Международное публичное и частное право. Курс международного публичного права. 2-е издание. Гелсон Амаро. и Юриспруденция в области изучения права. Источник слова означает место, из которого вытекает источник воды; по расширению, обозначает, откуда что-то происходит, например источник новостей, источник огня. Это место, где оно рождается, откуда оно появляется. Это синоним весны, весны. В правовой науке источник права имеет особое и важное значение при определении происхождения закона, предполагая несколько ракурсов, из которых два являются основными: источниками познания закона и источниками производства права. Источники познания закона представляют собой набор документов или различные факторы, на которые юристы будут полагаться, чтобы выработать свою доктрину или гипотезы. Иногда эти дела могут быть поданы в суды, чтобы сравнить предлагаемое решение спора. Их можно назвать источниками для толкования закона, потому что именно из этих источников юрист сделает свое исследование для толкования закона и решений, которые будут указывать на судебный спор. Другие юристы допускают два других значения источников права: формальные и материальные. Формальные источники показывают право; делает его известным. Они более или менее соответствуют источникам познания. Материальные источники действительно возникают правильно; являются создателями закона, такими как социальные преобразования. Они соответствуют источникам производства закона. В Законе о введении в Гражданский кодекс в статье 4 указывается и другие источники толкования национального законодательства, которые судья может приложить к судебным решениям. Это: закон, обычаи, аналогия и общие принципы права. Хотя они не включены в этот список, юристы указывают на два других источника: доктрину и юриспруденцию. Источниками производства закона являются реалии и факторы, которые приводят к созданию законов и законов. Основным источником продукции является обычай. Обычно законы регулируют обычную практику, которая к тому времени начала требовать правового регулирования. Так было в Бразилии с законами, регулирующими лизинг и фидуциарное отчуждение. Типы источников Преобладающими источниками международного права являются те же самые, что и в национальном законодательстве, но существуют различия и не применяются в равной степени к обоим отраслям права: национальному и международному. В Законе о введении в Гражданский кодекс в статье 4 указывается источник внутреннего права, но в отношении международного права источники указаны в статье 38 Статута Международного Суда. Однако это устройство не устанавливает ряд предложений, но другие источники могут быть включены в состав. Мы можем сами по себе включать арбитражное и сравнительное право. Отсутствие этих двух источников оправдано в статье 38 ввиду отсутствия в то время сравнительного права, которое было подчеркнуто только Европейским союзом; и арбитраж, поскольку он еще не представил навязчивого прецедентного права его решений. С другой стороны, мы можем исключить закон как источник международного права, хотя закон не был включен в качестве одного из источников в этой статье. Причина, по которой закон не был включен, когда он является основным источником внутреннего законодательства, заключается в том, что существует международный законодатель, то есть исполнительная ветвь или международная законодательная ветвь, способная обеспечить соблюдение законов в нескольких странах. Международные конвенции не представляют собой законы как таковые; не исходят от законодательной или исполнительной власти и не координируются на граждан или страны, настолько, что любая страна может выйти из международных конвенций. Аналогичным образом, мы можем включить в качестве источников односторонние акты государств и действия, исходящие от международных организаций. Это международные акты категории международных договоров, одной и той же формы, являются источниками. Удобно говорить немного об этих источниках. Международные договоры Мы поговорим об этом вопросе и подробно изучим международные договоры в конкретной статье. Договоры являются основным источником. Они возникают на встречах некоторых стран с целью установления норм, которым должны следовать участвующие страны по любому вопросу, который будет создавать конфликты в международной сфере. Как правило, конвенции объединяют большое количество стран, но это может быть установлено между двумя странами и поэтому называется двусторонним договором. Существует много конвенций, в которых участвует Бразилия, и субъекты разнообразны: воздушный транспорт, морской транспорт, разведка и рвение на море, разведка воздушного пространства, безопасность, охрана окружающей среды, борьба с терроризмом, незаконный оборот наркотиков или белые рабы. Самая известная из них - Женевская конвенция, которая регулировала вексель и векселя по всему миру. Некоторые из конвенций, к которым присоединяется Бразилия, публикуются в работе профессора Висенте Маротты Рангеля под названием «Право и международные отношения». Деяния, исходящие от международных организаций Из того, что было замечено, договоры являются основным источником международного права и являются международно-правовыми актами. Поэтому делается вывод о том, что другие международные юридические акты являются источниками вместе с договорами, а другие правовые акты - это действия, исходящие от международных организаций и односторонние акты закона. Для некоторых юристов только материальные источники дают право; являются истинными источниками правового производства. Формальные источники, также считающиеся источниками познания закона, не создают закон, а раскрывают его, поскольку его название говорит: познание, которое означает знать и не производить. В нем, например, говорится, что судья не создает, а применяет закон и раскрывает его. Следовательно, прецедентное право не может служить источником права. Затем мы рассмотрим эти новые источники. Однако постепенно они росли в международном обществе. Некоторые организации обладают законодательными полномочиями: они разрабатывают стандарты, которым должны следовать страны. Государства-члены делегируют им часть своей индивидуальной власти, с тем чтобы коллективные интересы могли быть защищены. Другие осуществляют контроль над деятельностью государств, посредничают между собой, действуют с судебными функциями. Наглядным примером является то, что происходит в коммерческой авиации. Статут Международного Суда не включает действия, исходящие от международных организаций в качестве источника права, поскольку только в последние годы они были выделены. Затем действия, осуществляемые этими организациями, составили список международных актов вместе с односторонними актами и договорами. Они отличаются от односторонних актов, поскольку их решения не зависят от ратификации государствами; действия избираются государствами, но не подписываются ими. Акты, исходящие от международных организаций, имеют два основных типа: внутренние правила и резолюции. Правила процедуры являются основным статутом организации и деятельности международной организации; определяет его полномочия, структуру, условия входа в него, цели и способы действий. Это касается внутреннего функционирования международной организации. Резолюции - это меры, принятые международной организацией, действующие на страны-члены, которые взяли на себя обязательство принять их с момента их присоединения. Существует три основных типа резолюций, основанных на системе санкций и обязательной силы: решениях, директивах и рекомендациях. Решения наделены обязательной силой и санкциями, предусмотренными в самом решении. Директивы являются обязательными резолюциями, но оставляют их государствам-членам для принятия средств, необходимых для осуществления решений. В качестве примера мы можем ссылаться на директивы, принятые Европейским союзом, предусмотренные в ст. 184 Римского договора, Это был договор, который создал Европейский союз. «Рекомендации» не имеют обязательной силы и не предусматривают санкций, если они не соблюдаются; имеют характер консультирования, руководства. Однако часто они оказывают влияние на государства-члены, поскольку рекомендации направлены на коллективные интересы международного сообщества. Односторонние акты государств Односторонние акты практикуются одним лицом одной стороной. Они представляют собой декларирование воли одного государства, создавая для этого обязательства; однако, порождают права для других людей. Примером может служить предоставление политического убежища, предоставленного бразильским правительством итальянскому террористу. Односторонний акт соответствует тому, что во внутреннем плане называется «односторонним объявлением воли», но имеет последствия для других государств. Они наиболее распространены: признание, протест, уведомление и отставка. «Признание» - это акт, согласно которому государство соблюдает закон другого государства; соответствует этому запросу. Это то, что произошло недавно, когда Бразилия признала законным новое правительство Парагвая, вызванное переворотом, который сверг президента Стросснера. «Протест» - это акт противоположного смысла в отношении признания. В знак протеста одно правительство отрицает право или требование другого. Он выражает свое несогласие с актом, практикуемым другим государством. «Уведомление» - это выраженное и формальное проявление воли государства; является официальным типом сообщения. По уведомлению государство выносит свое мнение о проблеме или акте другого государства. «Отказ» - это акт, по которому государство отказывается от права. Страна, желающая пойти на войну против другого, должна сделать уведомление, называемое «объявлением войны». Он должен также сделать еще одно уведомление под названием «Разрыв дипломатических отношений». Тишина также считается правовым актом. Таким образом, если страна занимает заброшенную территорию, уведомляет другие страны и не протестует, она интерпретируется как одобренный акт. Это более важно на международном уровне. На национальном уровне обычай является одним из источников права, признанных в доктрине и искусстве. 4 Закона о введении в Гражданский кодекс. Вместе с тем он не имеет большого значения на национальном уровне, поскольку внутригосударственное законодательство в основном регулируется законодательством. Однако в международном праве обычай является основным источником права, формирующим обычное право. Статья 38 определяет обычай как «общепринятую практику, признанную законом». Говоря о обычае, рассмотрим его как повторенную практику определенного поведения, принятое обществом, в котором оно практикуется. Мы здесь говорим как о внутреннем, так и внешнем обычае, поскольку оба они имеют одинаковую юридическую природу, но различаются по пространственным масштабам, то есть международный обычай имеет более широкий охват, поскольку он достигает территории двух или более независимых государств. Поэтому это наблюдается в международном сообществе, по крайней мере в ряде государств. Обычай сталкивается с двумя составляющими его элементами: объективным и субъективным. Объективным элементом является поведение человека в повторяющемся и кажущемся, постоянном, создающем впечатление ориентировочного ориентира. Когда эта практика имеет место, это заставляет сообщество ждать коллективного поведения. Субъективный элемент - это состояние ума сообщества, признание и принятие этой постоянной практики действий. Несколько юристов говорят, что обычай является первым источником права; это не представляется априорным. Фактически, общество принимает определенные типы поведения, пока не почувствует необходимость нормализовать эти обычаи, превратив их в законы. До тех пор, пока такие законы не будут приняты, обычай представляет собой закон, который называется обычным правом или обычным правом. Обычное право очень важно в странах, которые не принимают первоначальное право Древнего Рима. Закон, основанный на обычаях, который называется общим правом, по-прежнему остается в силе. Однако существуют определенные обычаи, которых недостаточно для создания эффективного права, учитывая сложность определенных проблем, которые он будет регулировать. Когда это происходит, обычное право становится законом, и поэтому происходит трансформация. Для того, чтобы пользователь имел силу закона, требуется несколько требований: оно должно быть постоянным, равномерным, непрерывным, как во времени, так и в пространстве. Субъективно, обычай должен приниматься и уважаться социальной группой. Повторная практика некоторых действий с некоторыми обычными чертами не является обычным явлением, но большинство населения критикует и отталкивает их. Аналогичным образом, обычай должен быть запрещен законом. Таким образом, не представляется возможным, что практика азартных игр может быть источником прав и обязанностей только потому, что каждый играет регулярно, а международный наркобизнес, поскольку он является общим, можно считать обычаем, который порождает права. Общие принципы права Нет общего знаменателя при рассмотрении выражения «Общие принципы права». Некоторые утверждают, что это первобытное римское право, выраженное в главных судах великих юрисконсультов старого Рима; кроме философии права; другие - Закон природы; кроме причин закона. Статья 4 Закона о введении в Гражданский кодекс принимает их, но не устанавливает для нее параметров, оставляя доктрину учитывать истинный смысл принципов. Согласно статье 4 Закона о введении в Гражданский кодекс: «Когда закон умалчивает, судья будет решать дело в соответствии с аналогией, обычаями и общими принципами права». Правосудие, указывая на общие принципы права как одного из основных источников международного права. Следовательно, поскольку ответственность за рассмотрение концепции общих принципов права лежит на тех, кто изучает право на изучение общих принципов права, мы предпочитаем выбрать первое из изложенных выше соображений. Мы будем рассматривать в качестве общих принципов права самые высокие основы права, установленные в Древнем Риме и выраженные в орфографии, максимах, афоризмах, которые римское право завещало нам. Некоторые из них находятся в Дайджесте, как установленные нормы; другие составляют основу рассуждений, разработанных известными юристами, такими как Ульпано, Модестино, Папиниано, Гайо, Пауло и другие. Чтобы получить лучшее представление, мы попытаемся представить некоторые из них с краткой интерпретацией. Естественное равенство - это правило здравого смысла и верховной справедливости, объясняющее, кто у него есть, но оставляющий за собой право на любого, кто теряет вопрос. Он стремится не применять правило «все или ничего», но отстаивать справедливость таким образом, чтобы угодить всем. Он широко используется в договорных и юридических вопросах, как и в других отраслях права. Это также выражено в национальном законодательстве, в соответствии со статьей 287 нашего Гражданского кодекса: «Если иное не предусмотрено, все его принадлежности должны быть включены в уступку займа». Судья рассматривает дело в соответствии с доказательствами в досье. То, что говорят стороны, должно подтверждаться доказательствами. В международном праве, как и в других областях права, эти принципы также применяются. Стороны процессуального вопроса защищают то, что они считают своим правом, но только судебное решение будет иметь силу закона. Это также крик о давлениях, которые могут оказать силы на правосудие. Это пресловутая эта фраза португальского праксиста Лобао: «Прежде, чем судья спросит, кто хочет, доказывает, кто может, аррасоа, который знает». В нем подчеркивается ценность признания в качестве доказательства, поэтому его называют «королевой испытаний». Например, в уголовном праве преступник преступления неизвестен, следует спросить, кто выиграл от последствий этого преступления. В соответствии с юридическими фактами выбирается право на них. В ходе разбирательства это будет отклонение от вопроса, чтобы обсудить детали, которые не имеют отношения к его назначению. Закон является орудием действия и должен быть защищен с ним, который не осуществляет его и не борется за него, теряет свою обороноспособность. Он не учитывает справедливость или социальные выгоды, которые должен достичь закон. Основываясь на этом принципе, Драко составил код в Древней Греции, характеризующийся чрезмерной строгостью наказания. Он стремится обуздать экстремизм. Они рассматривают некоторых как истинную концепцию права. Жить честно - это соблюдение законов и обычаев. Травма заключается в том, чтобы использовать свободу наших собратьев. Приписывание каждому из них того, что ему связано, представляет собой выполнение обязательств по отношению к тем, кто является кредиторами этих обязательств. Если решение вопроса приносит пользу или наносит ущерб судье, он будет судить самостоятельно. Если одна из сторон почувствует эту ситуацию, она может возражать против исключения против осуществления судебных функций, то она может аннулировать решение. Нечестные действия могут не предвидеться или наложить вето на закон. Также возможно, что закон устанавливает несправедливые правоотношения. Законы Южной Африки гарантировали чрезмерные права на белых и лишали их чернокожих; эта дискриминация, практикуемая в течение многих десятилетий, была законной, поскольку она была установлена ​​законом, но она сталкивается с моральной совестью человечества. Тот, кто выполняет свои обязанности и действует честно, не будет обеспокоен полицией и правосудием, кроме исключительно. Этот принцип часто применяется в международных договорах. Утверждение может быть истинным или ложным, но не истинным и ложным одновременно и на тех же условиях. Если он будет применен с чрезмерной строгостью, он станет несправедливым. Существует принцип французского права, который схож с ним: троица-трое повелительниц и несправедливость. Он определяет функцию закона, которая должна регулировать функционирование общества. Закон возникает из общества, которое должно существовать. Там, где есть один человек, не может быть никакого права. В международном праве, если бы была только одна страна, такого права не было бы, поскольку оно предназначено для регулирования общества государств. Это находится в законе договоров, который может быть установлен только в письменной форме; нет международного устного договора. В то же время, когда закон регулирует общество, на него оказывает влияние. Этот принцип не относится к общественному мнению, а к общественному поведению. В некотором роде он соответствует положениям статьи 5 Закона о введении в Гражданский кодекс, что открывает возможность решения социальных задач и общего блага. Следует подчеркнуть, что на международном уровне некоторые принципы не принимаются с большой интенсивностью, как на национальном уровне. Это относится к принципу общественного порядка. Есть даже определенные доктрины, утверждающие, что международного общественного порядка нет. Однако сохраняется уважение к общественным и социальным интересам, что переоценивает заинтересованность сторон в договоре. Однако он не перестает составлять источник права во внутренней плоскости, а на внешней плоскости приобретает гораздо большее значение. Его значение уже подчеркивалось в римском праве, в котором юристы Папиниано, Гайо, Ульпиано и Модестино превалировали как доктринеры. Действительно, даже в римские времена эти четыре юриста вместе с Павлом назывались «Мертвым судом», поскольку их мнение рассматривалось как юриспруденция, закон. Доктрина состоит из мнений, тезисов, мнений учителей, трактатов юристов, которые обычно публикуются в опубликованных книгах и статьях в газетах или специализированных журналах. Это толкование закона, сделанное юристами, указывая на смысл правовых положений, достоинства и недостатки, указывающие на правильное применение закона. В Бразилии прославились доктринальные мнения Висенте Рао, Понтеса де Миранды и Темистокла Кавальканти. Альбукерке Мелло и Амилькара Кастро. Действительно, есть много возражений против юриспруденции как источника права и его эффективности, но нет сомнений в том, что судебные решения взвешиваются, особенно по международным вопросам. Юриспруденция - это совокупность решений, принятых вышестоящим судом, формирующих более или менее единообразное мнение по определенной проблеме. Это отличается от доктрины, поскольку это мнение тех, кто толкует закон, ученых, а юриспруденция - это мнение магистратов, тех, кто применяет закон. По этой причине многие отрицают юриспруденцию как статус источника права, поскольку магистрат не создает его, а применяет его. Однако судья, произнося приговор, делает доктрину. Он интерпретирует факты, придавая им ценность и находит применимую к ним норму; оправдывает причину своего решения. На национальном уровне судебная практика формируется решениями вышестоящих судов, которые также называются судами второй степени или второй инстанции, при оценке решений судей первой степени. В Бразилии большинство судебных решений международного характера принимаются Высшим судом и публикуются в его журнале или федеральном Верховном суде, который ранее имел исключительную юрисдикцию. Бакалавр, магистр и кандидат юридических наук в Университете Сан-Паулу.

  • Международные договоры.
  • Действия, исходящие от международных организаций.
  • Односторонние акты государств.
  • Общие принципы права.
  • Чувство источников права.
Международная стоимость определяется в ст. 38 Статута Суда Гааги, это своего рода норма, образованная повторной практикой субъектов международного права, поэтому состоит в «общей практике, принятой как закон».

Внутригосударственные законы не рассматриваются как источники международного права, поскольку они выражают интересы отдельного государства, принимаются и действуют в пределах его внутренней компетенции Однако их содержание не безразлично для международно-правового регулирования. Bo-

первых, определенные законы, соответствующие закономерностям межгосударственного общения, оказывают позитивное влияние на создание новых норм международного права. Во-вторых, наличие в нескольких или многих государствах родственных по содержанию законов в сфере, близкой к предмету международно-правового регулирования, может свидетельствовать о становлении международного обычая,

признаваемого государствами. В-третьих, в процессе взаимного общения государства должны уважать законы друг друга, затрагивающие вопросы такого общения и не противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, соизмерять свои действия с этими законами. В-четвертых, надлежащая реализация многих международно-правовых норм обусловлена согласованными и взаимодействующими с ними национальными законами.

Международный договор — основной источник международного права

Обычай приобретает юридическое значение в результате однородных или идентичных действий государств и определенным образом выраженного ими намерения придать таким действиям нормативное значение. Длительная повторяемость, т. е. устойчивая практика, — это традиционное основание признания обычая как (таково, например, становление в качестве источника обычая в отношении исторических заливов государств). Однако возможно рождение обычая в качестве источника права в короткий промежуток времени (так случилось с почти мгновенным признанием государствами свободы использования космического пространства, позднее получившей договорное закрепление).

Специфика международно-правового обычая заключается в том, что он не представляет собой, в отличие от договора , официального документа с явно выраженными формулировками правил, однако это ни в коей мере не свидетельствует о "призрачности" обычая. Он фиксируется во внешнеполитических документах государств, в правительственных заявлениях, в дипломатической переписке, обретая зримые очертания, хотя и не столь формализованные, как в договоре, ввиду чего уяснение его содержания является более сложным и противоречивым.

Международное право не дает оснований для предположения о различной юридической силе обычая и договора в пользу договора. Договор и обычай в равной мере обязательны для тех государств (субъектов вообще), на которые они распространяются.

Поскольку при переходе от обычая к договору новый источник заменяет прежний только для участвующих в договоре государств типичны ситуации, когда по одному и тому же вопросу применяются одновременно оба источника — и международный договор , и международный обычай, но каждый применительно к "своей" группе государств. Например, правила, регламентирующие дипломатические иммунитеты, проистекают из Венской конвенции о дипломатических сношениях для участвующих в ней государств и из многовекового обычая для государств, не участвующих по каким-либо причинам в Конвенции.

При этом во многих договорах формулируется положение о сохранении и дальнейшем применении обычаев по вопросам, не решенным в договорах. Так, в преамбуле Венской конвенции о дипломатических сношениях подтверждается, что нормы международного обычного права будут продолжать регулировать вопросы, прямо не предусмотренные положениями настоящей Конвенции".

При сопоставлении договора и обычая как источников международного права следует иметь в виду, что договор концентрирует определенную совокупность тематически однородных норм, а обычай — это почти всегда одна норма, вследствие чего понятия обычая как нормы и обычая как источника права переплетаются.

Акты международных конференций

Международные (межгосударственные) конференции завершаются, как правило, принятием итоговых документов, юридическая природа которых различна.

1. Конференция, созванная специально для разработки международного договора , завершается одобрением резолюции (иного акта) о принятии договора и открытии его для подписания государствами . В этом случае резолюция имеет лишь разовое, процедурное значение, а источником становится договор как результат действий государств по его подписанию, ратификации, введению в действие. Так, Конференция Объединенных Наций в Сан-Франциско в апреле — июне 1945 г. завершилась принятием Устава ООН , здесь же подписанного представителями государств, затем ратифицированного и вступившего в силу. Третья Конференция ООН по морскому праву (1973—1982 гг.) завершилась 10 декабря 1982 г. принятием Заключительного акта Конференции и принятием Конвенции по морскому праву, сразу же открытой для подписания.

2. Если конференция посвящается проверке состояния выполнения уже действующего многостороннего договора, то ее задача ограничивается заслушиванием информации, контрольными функциями, формулированием рекомендаций государствам. Например, с целью оценки результатов действия Договора о нераспространении ядерного оружия подобные конференции Государств-участников проводятся каждые 5 лет.

3. Конференция посвящается рассмотрению и решению новых проблем и завершается принятием итогового документа с разноплановым содержанием. Это и общий обзор ситуации, и рекомендации государствам-участникам, и разработка новых правил деятельности и взаимоотношений государств.

Потсдамская (Берлинская) конференция руководителей трех государств — СССР, США и Великобритании, состоявшаяся 17 июля — 2 августа 1945 г., завершилась подписанием двух документов — Протокола и Сообщения о конференции. В протоколе были зафиксированы предписания относительно обращения с Германией, территориальных вопросов, ответственности главных военных преступников. Нормативный и юридически обязательный характер этого итогового документа не вызывал сомнений.

Принятый тридцать лет спустя, 1 августа 1975 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе совмещал рекомендации по вопросам экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества и нормативные положения о принципах, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, и о мерах укрепления доверия (предварительное уведомление о крупных военных учениях и т. д.). Характеристика мер укрепления доверия в этом акте, а затем в итоговом документе Стокгольмской конференции от 19 сентября 1986 г. может расцениваться как совмещение политических и юридических обязательств . Юридический аспект обязательств выражается в следующем: во-первых, они связаны с регулированием отношений между государствами —участниками СБСЕ; во-вторых, имеют общий характер и должны реализовываться во всех предусмотренных случаях, в-третьих, используемые формулировки имеют форму долженствования ("государства должны...", "будут предоставлять...", "будут обеспечивать..."); в-четвертых, предусмотрены меры контроля за соблюдением согласованных мер, инспекции. Меры доверия — это новые правила межгосударственного сотрудничества.

И сам процесс преобразования СБСЕ в международную организацию — Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — юридически был регламентирован актами самого СБСЕ — Парижской хартией 1990 г., Хельсинкским документом 1992 г., Будапештскими решениями 1994 г.

Принятая в данном учебнике оценка актов СБСЕ имеет дискуссионный характер. В литературе распространена и иная точка зрения, не признающая за актами СБСЕ качеств . Один из весомых аргументов — формулировки самих отдельных актов СБСЕ. Например, в Документе Стокгольмской конференции 1986 г. было сказано, что принятые в нем меры являются "политически обязательными". В принятый на Будапештской конференции в декабре 1994 г. Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности, включены слова, что закрепленные в Кодексе положения "носят политически обязательный характер".

С такой характеристикой связано заявление о том, что данный документ не подлежит регистрации согласно ст. 102 Устава ООН (эта процедура предусмотрена для международных договоров). Но речь и не идет о "тождестве" актов международной конференции и международных договоров. Что же касается тезиса о политической обязательности, использованного лишь в отдельных актах, то его интерпретация не может игнорировать реальных юридических предписаний, нормативных формулировок, содержащихся в указанных актах СБСЕ, как и в некоторых других, а также не учитывать соотношения между этими актами и последующими международными договорами, последующей практикой государств.

Определенные черты нормативности присущи такому документу, как "Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора", подписанному 26 мая 1997 г. и содержащему взаимное обязательство о надлежащих мерах "в целях обеспечения его выполнения".

Акты международных организаций

Статус актов международных межправительственных организаций определяется их уставами. В пределах своей компетенции органы этих организаций принимают, как правило, акты-рекомендации либо акты правоприменительного характера. Так, согласно ст. 10,11, 13 Устава ООН Генеральная Ассамблея уполномочена "делать рекомендаций", а согласно ст. 25 члены ООН подчиняются решениям Совета Безопасности, но сами эти решения связаны с его правоприменительной деятельностью.

Сама по себе международная организация не вправе превращаться в международного "законодателя". Вместе с тем государства — члены организации — могут использовать организацию для нормотворческой деятельности. На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН принимаются резолюции, фиксирующие одобрение от имени организации разработанных в ее рамках международных договоров . Так было в отношении Договора о нераспространении ядерного оружия (1968 г.), Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (1971 г.), Международных пактов о правах человека (1966 г.), Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (1979 г.) и других актов. В этих случаях текст договора публикуется в документах ООН в виде приложения к резолюции Генеральной Ассамблеи. Но именно договор (после его подписания государствами и вступления в силу), а не резолюция, приобретает значение источника международного права . Аналогичный метод применяется и в других международных организациях универсального характера. Несколько примеров: в рамках Международного агентства по атомной энергии были приняты тексты Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации (1986 г.), в рамках Международной организации труда — текст Конвенции о племенных и ведущих коренной образ жизни народах в независимых странах (1989 г.), в рамках Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение, незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (1970 г.). Вместе с тем выделяются своей особой юридической значимостью те акты международных организаций, которым самими государствами-членами придается нормативный характер. Такие резолюции принимаются главными (высшими) органами организаций в соответствии с их функциями в тех случаях, когда эффективное осуществление этих функций невозможно без создания новых форм международного права и, следовательно, придания резолюциям статуса .

Можно считать общепризнанной обязательную юридическую силу норм резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1514 (XV) от 14 декабря 1960 г. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам". Этот акт не ограничивался подтверждением или толкованием действовавших в то время международно-правовых норм , а в соответствии с целями и принципами Устава ООН установил новые императивные нормы относительно полного запрещения колониализма и обязанности немедленного предоставления независимости народам колоний. Это означало новое, по сравнению с гл. XI—XIII Устава ООН, решение вопросов, затрагивающих статус несамоуправляющихся территорий и международной системы опеки . Примечательно, что в последующих документах ООН и в актах нашего государства ссылки на положения Декларации равнозначны по юридической характеристике ссылкам на международные договоры.

Спорной считается в науке оценка резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2625 (XXV) от 24 октября 1970 г. "Декларация о принципах международного права , касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставам Организации Объединенных Наций". Суждение о том, что роль Декларации сводится к толкованию уже закрепленных в Уставе ООН принципов, вызывает возражение, поскольку в Декларации осуществлена конкретизация принципов Устава, сформулированы права и обязанности государств согласно каждому принципу. Такая конкретизация есть не что иное, как нормотворчество. Соответственно акт кодификации и конкретизации основных принципов есть по сути своей нормативный акт , т. е. источник международного права.

Своеобразна нормотворческая роль Генеральной Ассамблеи ООН в принятии поправок к Уставу ООН и к Статуту Международного Суда ООН. Согласно ст. 108 Устава и ст. 69 Статута поправки принимаются Генеральной Ассамблеей и ратифицируются государствами — членами ООН. В практике деятельности ООН такие резолюции, касавшиеся ст. 23, 27, 61, 109 и имевшие нормативный характер, принимались трижды — в 1963,1965 и 1971 гг.

Недавно в нормотворческую деятельность включился и Совет Безопасности ООН, решения которого до сих пор ограничивались правоприменением . Значение источника международного права имеет утвержденный его резолюцией 827 от 25 мая 1993 г. Устав (Статут) Международного трибунала с целью судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права на территории бывшей Югославии.

Относительно деятельности некоторых других международных организаций можно констатировать принятие ими административно-регламентационных актов типа стандартов Международной организации гражданской авиации (ИКАО), санитарных правил Всемирной организации здравоохранения, правил МАГАТЭ по безопасному обращению с радиоактивными материалами. Возможность принятия правил в рамках Международного органа по морскому дну предусмотрена в Конвенции ООН по морскому праву (ст. 160, 162 и др.). При положительном отношении государств такие правила могут восприниматься как нормативные положения.

В рамках ООН и других международных организаций действуют принимаемые их органами акты, относящиеся к их внутренней жизнедеятельности, но содержащие не только правила внутриорганизационного характера, но и нормы взаимоотношений организации (ее органов и государств-членов (например, предписания резолюций Генеральной Ассамблеи о взносах государств-членов в бюджет ООН). Совокупность таких нормативных положений принято называть внутренним правом ООН либо внутренним правом какой-либо иной организации.

Дипломная работа

по дисциплине: Международное публичное право

на тему: Международный договор, как основной источник международного права

Введение

Государства с древнейших времен определяли свои права и обязанности путем заключения договоров. Документы Древнего мира свидетельствуют о нравственной вседозволенности в межгосударственных отношениях того времени. Раньше такие нормы носили обычно-правовой характер. В частности, в древнейших нормативно-правовых и договорных актах Древней Месопотамии и Армянского нагорья, Египта и Древнего Китая, древнеиндийских Законах Ману, в договорах между Хайаским (армянским) царем (XIV в до н.э.) и царем Хеттской державы и другие относительно мирных договоров говорилось, что они должны заключаться с равными или более сильными царями, а на слабого - надо нападать. Одновременно отмечалось, что враг - это ваш сосед... поэтому войны в истории были повседневным явлением. Только в результате длительной истории применения договоров в качестве регулятора международных отношений выработались определенные международно-правовые нормы, устанавливающие порядок заключения, применения, толкования и прекращения действия договоров .

Следует отметить, что длительное время единственным источником права международных договоров являлись обычаи и традиции народов мира. Первый акт в области права международных договоров был принят в 1928 году на Конференции американских государств, который действовал лишь в Латинской Америке - это Гаванская конвенция о договорах 1928 года.

В 1968-1969 годах в Вене состоялась конференция, созванная в целях кодификации и прогрессивного развития права международных договоров. Результатом конференции явилась Венская конвенция о праве международных договоров (далее - Венская конвенция 1969 года), которая вступила в силу в 1980 году (СССР в свое время присоединился к данной Конвенции в 1986 году). В 1978 году была принята Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, кодифицировавшая соответствующие обычные международно-правовые нормы. Эта Конвенция вступила в силу 6 ноября 1996г.

Кроме норм права международных договоров определенное значение имеют нормы национального права, устанавливающие внутригосударственный порядок заключения и обеспечения выполнения международных договоров. Такие нормы содержатся, как правило, в конституциях либо в специальных законах. В частности, в Республике Беларусь действует Закон О международных договорах Республики Беларусь .

Конвенции кодифицировали не все действующие обычные нормы в области права международных договоров. В частности, не подверглись кодификации обычные нормы, касающиеся влияния войны на международные договоры. Поэтому наравне с договорными нормами продолжают действовать и обычные нормы.

В современных условиях международный договор должен стать основным инструментом правового регулирования международных отношений. Вот почему сегодня уделяется так много внимания вопросам реализации конкретных форм международных договоров, что определяет актуальность данной темы.

·Цель данной работы состоит в том, что она предусматривает изучение и описание форм и правовых основ международного договора. В соответствии с этой целью выделены следующие основные задачи данной работы: даём определение понятию «международный договор», как соглашению между субъектами международного права, раскрываем объект, цель, классификацию, структуру и содержание;

·

·

·

·выработка предложений и рекомендаций в сфере заключения, ратификации, исполнения и денонсации международных договоров.

Объектом исследования является само право международных договоров. Предмет составляют международно-правовые нормы и нормы национального законодательства, составляющие специфику заключения, исполнения и прекращения международного договора.

Методологическую основу данной работы составляют общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.) и прикладные методы (метод сравнения). В качестве теоретической базы были исследованы нормативно-правовые акты национального и международного законодательств, специализированные периодические печатные издания, учебная литература, а также работы таких ученых как Ю.М.Колосов, И.И.Лукашук, Г.И.Тункин, А.Н. Талалаев, М.Н.Ляхс, В.М.Шуршалов и др.

Структура дипломной работы состоит из введения, трёх глав, включающих одиннадцать подглав, а также заключения и списка используемых источников.

Во введении раскрывается актуальность темы, цель и основные задачи настоящей работы, объект исследования, указывается методологическая и теоретическая основа исследований.

В первой главе рассматривается понятие международного договора, основной субъект в международно-договорном праве, классификация международных договоров, их содержание и структура, а также роль государства, как субъекта международного договора.

В последующих главах раскрывается содержание заключения, применения, прекращение и приостановление письменных форм международных договоров, а также их юридическая значимость в правовой системе Республики Беларусь и других государствах. Завершается работа заключением и списком используемых источников.

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в результатах, полученных при решении ее основных задач.

Глава 1. Международный договор как соглашение субъектов международного права

.1 Понятие, объект, цели и классификация международного договора

Большинство юристов определяют международный договор как соглашение. Термин «договор», - писал Г.Тункин в своем проекте Кодекса международного права, - означает письменное соглашение между двумя или более нациями для установления или отмены акта, создающего, прекращающего или другим образом затрагивающего международное право или отношение [40, с.15]. А.Тиковенко определял международные договоры как «соглашения между народами, имеющими своим предметом установление, регулирование или прекращение какой-либо юридической связи или международного отношения»[39,с.46]. По мнению Л.Павловой, «международный договор - это соглашение двух или нескольких государств относительно государственных верховных прав, с целью установления, определения, изменения или прекращения политического или юридического отношения между ними»[31. с.6].

М.Ляхс писал, что «международно-правовой договор есть соглашение воль, состоявшееся между двумя или несколькими государствами относительно государственных верховных прав» [29, с.134].

Представляет интерес определение юриста М.Машуановой, понимающей международный договор как соглашение не только между государствами, но и вообще субъектами международного права: «Международный договор есть сознательное и добровольное объединение согласующихся волеизъявлений по меньшей мере двух субъектов международного права, которое направлено на возникновение, изменение и отмену правовых отношении»[30, с.36]. Наиболее полным из всех вышеперечисленных определений международного договора является определение, данное английским юристом Дж. Фицморисом в его первом докладе, представленном в Комиссию международного права на VIII сессии в 1956 году: «Договор есть международное соглашение, воплощенное в единый формальный акт (независимо от его названия, титула или обозначения), заключенное между сторонами, две или все из которых являются субъектами международного права, обладающими международной правосубъектностью и правоспособностью заключения международных договоров, имеющее целью создавать права и обязанности или устанавливать отношения, регулируемые международным правом» [33, с.288].

В целом, приведенные определения международного договора содержат положения о том, что международный договор есть соглашение или согласованное волеизъявление государств и других субъектов международного права.

Под международным договором, как следует из Венской конвенции от 21 марта 1986 года и Венской конвенции от 23 мая 1969 года, понимается регулируемое международным правом соглашение, заключенное между государствами и другими субъектами международного права в письменной форме , независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном, двух или более связанных между собой документах, а также независимо от конкретного наименования . Такое же понятие содержится и в белорусском законодательстве: международный договор Республики Беларусь - межгосударственный или межправительственный договор, заключенный в письменной форме с иностранным государством или государствами, с правительством иностранного государства или правительствами иностранных государств либо с международной организацией или международными организациями, который регулируется международным правом независимо от того, содержится договор в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования и способа заключения (договор, соглашение, конвенция, решение, пакт, протокол, обмен письмами или нотами и другие) . Хотя в Конвенциях говорится лишь о договорах в письменной форме, это не означает, что государства не могут заключать договоры в устной форме и распространить на них действие.

Договорами в международно-правовом смысле выступают только соглашения между субъектами международного права. К таким договорам не относятся соглашения, заключаемые международными транснациональными компаниями с какими-либо государствами. Международными договорами не могут считаться и такие международные акты в письменной форме, которые вполне могут напоминать договоры. В качестве примера можно назвать Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и Парижскую хартию для Новой Европы 1990 года. Как следует из содержания этих актов, государства-участники не пожелали придать им форму договоров. В частности, названные акты не подлежали регистрации в Секретариате ООН, хотя такая регистрация и является обязанностью членов ООН, что предусмотрено Уставом этой организации. Международным договором является соглашение, которое может содержаться в двух или более связанных между собой документах. В качестве примеров таких договоров являются соглашения, заключенные путем обмена нотами или письмами или путем принятия международными организациями параллельных резолюций.

Международный договор - это явно выраженное соглашение воль субъектов международного права, прежде всего и главным образом государств, заключенное по вопросам, имеющим для них общий интерес, и призванное регулировать их отношения путем создания взаимных прав и обязанностей в соответствии с основными принципами международного права.

Это определение отражает прежде всего юридическую сущность международного договора как волевого акта соглашения его участников, а также включает другие элементы, составляющие понятие «международный договор. К ним относятся: субъекты международного договора, его объект, который не должен противоречить основным принципам международного права; его специфическая форма, которая отличает договор от других источников международного права.

В отличие от других государственных актов, международный договор предполагает наличие в нем волеизъявления по крайней мере двух субъектов международного права, причем эти волеизъявления в договорах существуют не изолированно друг от друга, а являются согласованными, т.е. одинаково направленными на одну определенную цель и объект воли. Такие согласованные и взаимосвязанные волеизъявления называются соглашениями. Соглашение составляет юридическую сущность международного договора. Без соглашения, даже при наличии внешней договорной формы, нет международного договора.

С другой стороны, соглашения между государствами не обязательно воплощаются в международных договорах. Они могут приобретать форму международного обычая как молчаливого соглашения государств или быть выраженными в других формах, не относящихся к этим двум видам.

Соглашение в международном договоре достигается в результате уступок и взаимных признаний интересов договаривающихся сторон, т.е. компромиссов. В условиях сосуществования государств, противоположных общественных систем такие компромиссы неизбежны. Само мирное сосуществование предполагает компромиссы, взаимные уступки, взаимный учет интересов [3, с.12].

Объект и цель международного договора

Вопрос об объектах международного договора имеет важное значение, поскольку, как и субъект, объект является обязательным элементом международно-договорный правоотношений. Разными учеными были высказать различные точки зрения по этому вопросу. Так, И.И.Лукашук, например, считает, что объектами международного договора является все, что принадлежит к области международных отношений [27, с.85]. В.М. Шуршалов относит к объектам международного права и международных договоров материальные и нематериальные блага, достижение которых немыслимо силами одного государства (мир, международная безопасность, международная торговля, культурное сотрудничество). Он исключает из этих объектов внутренние дела государств, хотя понятие их не дает и отрицает правильно, что объектом международного права в правоотношениях являются международные отношения. В то же время он не считает объектами международного права территорию, действия или воздержание от действий [42, с.140]. Напротив, Ю.М.Колосов под объектом международно-правового отношения понимает «все то, по поводу чего субъекты права вступают в правоотношения между собой на основе общепризнанных принципов и норм международного права». От уточняет, что эти объекты могут быть трех видов: 1) территория (например, в мирных договорах); 2) действия (например, в договорах о союзе, взаимопомощи и т.п.); 3) воздержание от действий (например, в патах о ненападении, о нейтралитете) [22,с.140]. А.Н. Талалаев считает это определение недостаточным и не вскрывающем специфику объекта международно-правовых отношений. По его мнению, в понятие объекта международного права непременно включают такие вопросы, которые: 1) входят в компетенцию высшей государственной власти, т.е. в сферу государственного суверенитета, и 2) определяются в порядке разграничения и согласования высшей государственной компетенции или сферы государственного суверенитета двух или большего числа государств на основе их взаимного соглашения. С этой точки зрения территория является объектом международного права не как вещь, не как земля, а как территориальное верховенство, включая и юрисдикцию над населением данной территории [35,с.77]. Недостатком многих определений является прежде всего то, что в них смешиваются понятия объекта права в правоотношении и объекта правового регулирования. По сути дела любой вопрос может стать объектом международного права и таким образом перестать находиться во внутренней компетенции договаривающихся государств. Вопрос об объекте международных договоров затрагивался и в Комиссии международного права ООН при рассмотрении вопроса об определении понятия международного договора. Дело в том, что многие юристы считали, что соглашения между государствами не являются международно-правовыми договорами, если их объектами являются объекты гражданских сделок или если субъекты этих соглашений - государства, выступающие как гражданские частные лица.

Таким образом, при определении природы договора, является ли он частным или международно-правовым, решающее значение имеет не объект договора, а его субъекты . Поскольку объектами международного договора являются все объекты договорных международно-правовых отношений, для правильного определения понятия объекта международного договора нужно установить сначала понятие объекта правоотношения вообще и международно-правового отношения в особенности. Прежде всего, объект международно-правового отношения не следует смешивать с объектом регулирования международного права как совокупности норм. Очевидно, что объектом регулирования международного права и международных договоров являются определенные международные отношения. Нельзя согласиться с теми юристами, которые проблему объекта ограничивают вопросом об объекте регулирования международного права и международных договоров, объект же договорного международно-правового отношения не рассматривают вовсе. Между тем этот вопрос представляет особый теоретический и практический интерес. С точки зрения общей теории государства и права, наиболее правильное решение вопроса о понятии объекта международно-правового отношения дано профессором Ф.И.Кожевниковым. Однако в его определении недостаточно выявлена специфика этого объекта, в частности не подчеркнуто, что при решении данного вопроса необходимо учитывать прежде всего принципы уважения государственного суверенитета и невмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства. Учитывая эти принципы международного права и все вышесказанное, можно дать следующее определение объектов международных договоров: это все, о чем субъекты международного права договариваются между собой (материальные или нематериальные блага, действия и воздержание от действий) в соответствии с основными принципами международного права, прежде всего с учетом принципа невмешательства и суверенитета государств [27, с.93]. Для большей конкретизации этого определения нужно выяснить, какие вопросы, дела или объекты составляют внутреннюю компетенцию государств. Это положение требует специального глубокого рассмотрения. Можно назвать некоторые вопросы, которые бесспорно относятся к внутренним. Это такие вопросы, как социально-экономический строй государства, формы государственного устройства, планирование народного хозяйства, государственный бюджет, финансовая система, государственная безопасность, оборона и др.

Есть такие внутренние «дела», которые представляют собой общественно-социальные явления: это социально-экономический строй, забастовки, национально-освободительная борьба. Такие явления составляют исключительно внутреннюю компетенцию народов и наций, и поэтому они никогда не могут быть объектами международного права и международных договоров. Другие же вопросы, которые входят во внутреннюю компетенцию государств, могут быть объектами международных договоров, но в определенных пределах - при условии уважения суверенитета государств, соблюдения принципов добровольности и взаимности. Так, международные договоры об обмене почтовыми посылками, о телеграфных, телефонных и железнодорожных сообщениях, договоры, затрагивающие правовое положение тех или иных категорий населения, в частности права иностранцев, имеют своими объектами и вопросы, входящие во внутреннюю компетенцию договаривающихся государств.

Планирование народного хозяйства, являющееся внутренним делом государства, в то же время может быть объектом международных договоров. Отказаться от одностороннего регулирования какого-либо внутреннего вопроса с целью установления в данном вопросе согласованности или взаимности действий нескольких государств - это суверенное право государств. Однако тот факт, что некоторые внутренние дела становятся объектом международных договоров, не означает, что они перестают быть по существу входящими во внутреннюю компетенцию государств . Таким образом, в понятие объектов международных договоров включаются не только международные вопросы, но и вообще все вопросы, решение которых представляет для договаривающихся субъектов общий интерес, при условии соблюдения принципов уважения государственного суверенитета, невмешательства и др. принципов международного права. Развитие международных отношений, укрепление связей между различными государствами неизбежно влечет за собой увеличение числа объектов международных договоров.

На протяжении последних лет международные договоры в большом числе заключаются по вопросам транспорта и связи, здравоохранения и правовой помощи, культуры и науки, в области экономических и политических отношений, законов и обычаев войны и т.д. Все эти объекты можно разделить на политические, экономические и административно-правовые. В соответствии с ними можно различать три большие группы международных договоров: политические, экономические и административно-правовые. Большое значение объект международного договора имеет и для определения круга вопросов и отношений, на которые распространяется данный договор, поэтому международный договор регулирует лишь те вопросы, по которым его субъекты договаривались между собой, на которые была направлена воля сторон. Необходимо отметить, что от объекта нужно отличать цель в международном договоре. Цель международного договора - это не что-то внешнее и стоящее над договором, а та конкретная цель, на которую направлены согласованные воли субъектов, заключивших данный договор. Договорная цель - это то, чего хотят достичь государства в результате действия международного договора [27, с.98]. В договорной цели находит свое проявление служебная роль международного договора. Цель международного договора чаше всего указывается в его преамбуле, где иногда после изложения общей цели прямо указывается, что стороны «с этой целью решили заключить настоящий договор». Иногда цель международного договора формулируется в основной его части. В Уставе Организации Объединенных Наций, например, цели ООН изложены как в его Преамбуле, так и в ст.1. Изложение целей в Преамбуле ведется в более торжественной форме. В ней также указываются средства, которые должны быть применены для достижения этих целей. Формулируемая в договорах цель является совместной целью, которая есть результат соглашения субъектов международного договора. Эта совместная цель имеет исключительно большое значение. Она определяет и помогает лучше уяснить сам предмет международного договора и его содержание. В случае неясности и сомнений в отдельных формулировках текста международного договора они должны толковаться в соответствии с целью, ради которой международный договор был заключен. Оговорки отдельных государств не должны противоречить совместной цели международного договора . Классификация международных договоров.

Классификация международных договоров относится к числу сложных и до сих пор нерешенных проблем науки международного права. Отсюда само собой понятна полезность теоретического исследования данного вопроса. В науке о международном праве довольно обстоятельную классификацию договоров попытался дать еще Гуго Гроций. В своей работе «О праве войны и мира» Гроций делит международные договоры на две группы: а) на договоры, которыми определяются обязательства, сами собой вытекающие из естественного права и б) договоры, дополняющие эти обязательства, известные естественному праву, новыми обязательствами, не известными ему. Такое деление международных договоров вытекает из более общей посылки - деления Гроцием всего международного права на ius naturale (естественное право) и ius voluntarium (добровольное право); при этом нормы естественного права представляются как нечто неизменное, независимое от человеческой деятельности, и трактуются автором как должное и обязательное к исполнению.

Другую точку зрения о классификации международных договоров высказывали Бергбом, Трипель, а из числа русских ученых - Н.М.Коркунов, С.А.Котляровский и Н.А.Захаров. Они делили международные договоры на две категории: 1) Нормоустанавливающие или правоустанавливающие договоры и 2) Договоры-сделки, которые заключаются в пределах существующих международно-правовых норм. Деля международные договоры таким образом, Бергбом и Трипель исходили из того, что при заключении соглашений воля контрагентов не всегда тождественна. Различие воль и интересов, говорили они, ведет к возникновению прав и обязанностей. Договоры, устанавливающие права и обязанности, выступают как юридическая сделка, а потому не могут рассматриваться в качестве источника международного права. Но существует такая категория соглашений, где контрагенты выступают с тождественными интересами, единой волей, с общим стремлением.

Подчинение государства созданной таким образом норме есть подчинение своей суверенной воле. Последнюю категорию договоров Бергбом и Трипель рассматривают в качестве источника международного права. Следует отметить, что русские ученые (Коркунов, Захаров и др.), соглашаясь с делением договоров на правоустанавливающие и договоры-сделки, не разделяли мнения о том, что только первые можно рассматривать в качестве источника международного права. Одинаковым источником они считали и договоры-сделки. Руссо считает единственно приемлемой классификацию договоров по различию в материальном смысле - правообразующий договор (закон) и договор-сделка.

Гефтер делит международные договоры на три вида: а) договоры установительные, на основании которых государства приобретают известные права (договор о границах, о займе и т.д.); б) договоры определительные, которыми регулируются политические и социальные отношения государств (соглашения, регулирующие взаимные отношения государств); в) Договоры о товариществе и союзах, обязывающие государства к общим действиям ради достижения определенной цели. Прежде всего бросается в глаза непоследовательность данной классификации. Известно, что не только установительные, но и все другие договоры создают определенные права и полагают обязанности. Поэтому нет оснований для выделения особой группы установительных договоров. Еще более неопределенна группа определительных договоров, регулирующих политические и социальные отношения. Русский ученый М.Капустин сделал попытку дать классификацию международных договоров, как он выразился, «по главным предметам международных отношений». В этой связи он разбивает все договоры на четыре группы: а) договоры, имеющие цель обеспечить силу государства и его самостоятельность (договоры о союзах и гарантиях); б) договоры, касающиеся религиозных интересов народа (конкордаты); в) договоры, обеспечивающие отправление правосудия (о выдаче преступников, о взаимной помощи судебных и следственных органов и т.д.; г) договоры, заключаемые с целью «охранения и развития материальных интересов народа».

Если, например, первую группу договоров мы отнесем к разряду политических соглашений, то данная группа не исчерпывается союзами и гарантийными договорами. Сужено и обеднено понятие третьей группы договоров, т.к. все сведено к задачам сторон в отправлении правосудия. Четвертый вид договоров совсем лишен определенности: в эту категорию могут быть отнесены и политические, и экономические, и другие договоры, ввиду того, что все они могут рассматриваться, как заключенные с целью «охранения и развития материальных интересов народа». Что касается конкордатов, то они вообще не могут рассматриваться как договоры международные, а потому их нельзя считать какой-то особой группой договоров . Довольно неясную классификацию международных договоров дал А.Стоянов. Он делит международные договоры на четыре группы: а) договоры между государствами от имени наций; б) личные, дипломатические договоры, заключенные от имени правителей; в) договоры и соглашения правительств с частными и юридическими лицами, подданными других государств; г) договоры между подданными различных государств. Легко заметить, что из названных четырех групп договоров международно-правовое значение имеет только первая группа. Отсюда можно сделать вывод, что А.Стоянов, по существу, не дал никакой классификации. Более того, вторая, третья и четверная группы договоров дают основания полагать, что А.Стоянов признавал правосубъектность личности в международных отношениях.

Это, однако, несостоятельно в научном отношении. Интересная классификация международных договоров дана итальянским ученым Лаги. Этот автор различает три категории международных договоров: а) договоры политические (о мире, союзах, нейтралитете, гарантиях, уступках территории, пограничные, капитуляции, перемирии и др.); б) договоры экономические (торговые, навигационные, почтовые, телеграфные, монетные, таможенные и др.); в) договоры судебные, или юридические (консульские, о выдаче преступников, об исполнении решений иностранных судов и др.). Несмотря на некоторые недостатки классификации договоров, предложенной Лаги, она представляется в научном отношении наиболее удачной. По числу участников соглашения договоры можно разделить на двусторонние и многосторонние. Двусторонними являются договоры, в которых участвуют два государства. «Двусторонний международный договор - международный договор, заключенный двумя договаривающимися сторонами» . Двусторонними могут быть и такие договоры, когда с одной стороны выступает одно государство, а с другой - несколько (например, мирные договоры 1947г.). «Многосторонний международный договор - международный договор, заключенный несколькими договаривающимися сторонами» . Многосторонние договоры подразделяются на договоры универсальные (общие) и договоры с ограниченным числом участников. К универсальным договорам относятся договоры, в которых участвуют и могут участвовать все субъекты международного права. Объект таких договоров представляет интерес для всех субъектов международного права. Договоры с ограниченным числом участников, которые называются региональными, или партикулярными, это такие договоры, число участников которых ограничено. К первому виду договоров относятся, например, Венские конвенции 1969г. и 1986г., а ко второму - Римский договор о создании ЕЭС 1957г. Наконец, по предметному содержанию международные договоры могут иметь самую разнообразную номенклатуру. Ф.И.Кожевников, например, придерживается классификации международных договоров по двум направлениям: во-первых, деление международных договоров по числу участников соглашения, в этой связи различают договоры двусторонние и многосторонние; во-вторых, деление международных договоров по предметному содержанию, автором приведено восемь групп договоров с учетом этого признака, но подобных групп можно привести еще несколько.

Необходимо различать договоры правомерные и противоправные, т.е. соответствующие международному праву или противоречащие ему. Первая группа договоров - это источники международного права, основа укрепления мира и прогрессивного развития данной отрасли науки. Вторая группа договоров - это противозаконные акты, которые нельзя рассматривать как источники международного права. Они, как правило, подрывают мир между народами и вместе с тем игнорируют основные принципы международного права. С учетом сказанного, классификация должна касаться только равноправных и правомерных договоров. Договоры могут быть закрытыми либо открытыми. К закрытым относятся, как правило, уставы международных организаций, двусторонние договоры. Участие в таких договорах для третьих государств предполагает согласие их участников. В открытых договорах может участвовать любое государство, и такое участие не зависит от согласия сторон договора. Открытыми договорами являются, например, Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 года, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, Венская конвенция о праве договоров 1986 года и др.. Договоры экономического характера: например, Соглашение о регулировании взаимоотношений государств Содружества в области торгово-экономического сотрудничества в 1992 году от 14 февраля 1992 года; Соглашение о принципах таможенной политики от 13 марта 1992 года; Декларация глав государств-участников Содружества Независимых Государств от 14 мая 1993 года; Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года; Соглашение о проведении согласованной политики в области транзита природного газа от 3 ноября 1995 года. Наряду с договорами политического и экономического широко распространены соглашения между государствами о сотрудничестве в области науки и культуры. Наконец, существует четвертая группа международных договоров, регулирующая отношения между государствами главным образом юридического характера (консульские конвенции, соглашения о правовой помощи, по вопросам дипломатического права, о гражданстве, о режиме иностранцев и репатриации, по вопросам наследства, социального обеспечения, конвенции по моральному праву и т.д.).

В качестве примера можно назвать Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года; Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам от 24 октября 1994 года; Решение Совета глав государств Содружества о создании Межгосударственного фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 10 февраля 1995 года. Таким образом, все договоры по объекту их правового регулирования можно было бы разбить на четыре группы: а) договоры политические; б) договоры экономические; в) договоры по вопросам науки и культуры и г) договоры по вопросам юридическим.

Не всякое соглашение, даже между субъектами международного права, является международным договором. Договор является наиболее употребительной, но не единственной формой соглашения между государствами. Неотъемлемым качеством всякого международного договора, в отличие от международного обычая, является то, что воля субъектов явно выражена вовне. Средства и способы, при помощи которых воля субъектов международного права приобретает характер явно выраженного соглашения, составляет форму международного договора. Сюда относятся воплощающие эту волю словесные формулировки и определения, а также расположение, соотношение и роль различных частей договора, его структура и наименование. Общеобязательной формы международных договоров нет. Форма конкретного договора зависит от соглашения сторон. Она не влияет на обязательную силу договора и его юридическую действительность. Главное - в содержании договора, однако и форма договора имеет значение. [3, с.114]. Таким образом, форма международных договоров бывает письменной и устной. Из определения понятия международного договора следует, что под действие Венских конвенций 1969 и 1986 годов подпадают договоры в письменной форме . Однако государства могут заключать договоры и в устной форме.

Договоры в устной форме получили наименование «джентльменских соглашений». Они имеют такую же юридическую силу, что и договоры в письменной форме. К элементам формы международного договора относится также структура договора. Международный договор представляет собой единую систему взаимосвязанных норм. Поэтому он должен рассматриваться как целое, в котором все постановления обязательны для сторон. Основными элементами структуры договора является название договора, преамбула (вступительная часть), центральная часть, касающаяся содержания нормативного положения по существу регулируемых отношений, и заключительные положения (о порядке вступления договора в силу, способах толкования, прекращения и т.п.). Центральная часть международного договора в настоящее время обычно делится на статьи, а иногда на главы (Устав ООН) и даже на части (Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944г.). В некоторых договорах статьям, а также разделам (главам, частям) могут даваться наименования. Эти подразделения часть имеют свои названия. Такая разбивка облегчает пользование текстом международных договоров, особенно если они имеют значительный объем. Юридическая техника в этом отношении требует, чтобы все подобные разделения служили целям лучшего уяснения содержания воли договаривающихся сторон. В преамбуле указываются не только мотивы переговоров, наименование договаривающихся сторон, уполномоченные и действительность полномочий, но и цели договора.

Иногда в преамбуле содержатся и постановления нормативного характера. Так, в преамбулах мирных договоров 1947г. указывается о прекращении состояния войны между подписавшими их государствами. Наконец, встречаются случаи, когда преамбула содержит правила о восполнении пробелов в тексте договора. Международный договор может иметь те или иные примечания (дополнительный протокол, заключительный протокол, протокол подписания, обмен нотами или письмами при подписании договора, правила процедуры, регламенты, описание границ, списки товаров, правила технической эксплуатации и т.п.). В отличие от преамбулы, основной и заключительной статей, приложение составляет часть международного договора только в том случае, если об этом прямо не указывается в договоре или в приложении. Международный договор может представлять собой один документ или состоять из двух и более связанных между собой документов. Типичным примером может служить обмен нотами как форма соглашения обычно двух государств . Международный договор обычно скрепляется подписями уполномоченных лиц в порядке так называемого альтерната и печатями. Важнейший элемент формы международного договора, посредством которого воля его субъектов получает ясное проявление вовне, - это язык. Именно в языке договора, его словесных формулировках в тексте выражается реальность воли и согласования государственных воль в международном договоре. Отрывать, а тем более противопоставлять договор как соглашение и договор как текст глубоко ошибочно. Международный договор - и в этом одно из его важных отличий от международного обычая - существует лишь как соглашение, воплощенное в тексте. Момент согласования воль здесь четко фиксируется словесно. Сам текст международного договора, воплощающий соглашение субъектов международного права, есть главный непосредственный итог успешно завершившихся переговоров. В этом смысле можно сказать, что международный договор есть словесное соглашение сторон. Молчаливых и подразумеваемых договоров нет. Если признать существование молчаливого или подразумеваемого договора, то исчезает разница между договором и обычаем. Это может привести к принижению роли международного права. Какого-либо одного общеобязательного языка международных договоров не существует. Двусторонние договоры обычно составляются на языке обеих договаривающихся сторон.

В этом случае договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых содержит два соответствующих языковых текста. Тексты на языках обеих сторон имею одинаковую юридическую силу, или, как говорят, аутентичны, что часто указывается в договоре. Это имеет важное значение при толковании и применении международного договора, в случаях расхождения между разноязычными текстами, если иное не оговорено в самом документе. Если же никаких указаний на этот счет в договоре нет, то, исходя из принципа равенства государств, следует считать, что оба языковых варианта являются одинаково аутентичными, хотя в процессе осуществления договора каждая сторона чаще всего руководствуется текстом на своем языке. В настоящее время, когда в отношения друг с другом вступают нации, которые прежде не имели ни экономических, ни культурных, в том числе языковых связей и даже не знали о существовании друг друга, двусторонний договор иногда составляется не в двух, а в трех языковых вариантах. По согласованию с другой стороной международного договора языком договора может быть избран иной язык . При этом указывается, что аутентичным является текст на третьем языке в случае возникновения противоречия, когда язык одного государства не понятен для другого. Наиболее важные многосторонние договоры составляются на распространенных языках мира: русском, английском, французском и испанском. Договоры, заключаемые в рамках ООН, обычно составляются на шести языках этой организации: русском, арабском, английском, французском, испанском и китайском, чаще всего в одном экземпляре, но иногда в трех. Иногда в договоре содержится специальное положение, что лишь определенный языковой текст должен считаться аутентичным. Это может быть признаком неравноправного положения одного из участников договора, чей язык не рассматривается как равноправный, или же быть своего рода санкцией в отношении государства, нарушившего международное право. В последнем случае указанное ограничение будет правомерным. Так, в мирном договоре 1947г. с бывшими государствами-агрессорами только русский, английский и французский тексты являлись аутентичными, в то время как, например, итальянский или финский таковыми не являлись. Исправление данной нормы, могло бы ликвидировать тот недостаток, как ущемление права народов, первичных носителей суверенитета. Многосторонние договоры по специальным вопросам могут составляться на языках лишь некоторых сторон с согласия других договаривающихся сторон.

Так, уставы специализированных учреждений ООН составлены на английском и французском языках. Иногда на одном из этих языков, как мы видели, составляются и двусторонние договоры. Языки, на которых составлен текст международного договора, указываются в той его части, где определяется аутентичность и официальность текстов данного договора . В понятие «форма» входят наименования международных договоров. Таковы наименования: договор, конвенция, соглашение, пакт, протокол, устав, статут, совместное заявление, декларация, коммюнике, хартия, меморандум, регламент, акт, обмен нотами и другие. Юридического различия в наименованиях международных договоров нет, как нет и общепризнанной классификации таких наименований. Об этом свидетельствует тот факт, что одни и те же виды международных договоров имеют различные наименования (договоры и пакты о нейтралитете, ненападении; консульские договоры и конвенции и т.д.). Более того, встречаются случаи, когда в тексте одного и того же договора стороны употребляют несколько терминов для его наименования. Так, например, соглашение между Швейцарией и Лихтенштейном от 20 ноября 1920г. называется в тексте то соглашением, то конвенцией, а в конце - трактатом. Все же нужно отметить, что некоторые наименования в результате их длительного практического употребления как бы прикрепились к определенным видам международных договоров.

Так, уставами, или статутами, называются международные договоры, создающие международные организации. Договоры о законах и обычаях войны чаще всего именуются конвенциями. Соглашения о прекращении состояния войны и заключении мира называются договорами (мирными). Соглашения о союзе и взаимопомощи чаще всего называются договорами. В международной торговле договорами обычно называются акты, которые служат правовой базой для всех остальных соглашений и имеют особенно большое значение для контрагентов, содержат принципы торговли между ними. Акты, которые регулируют текущий товарооборот между государствами, называются торговыми соглашениями. Наименования международных договоров могут обозначать уровень развития отношений между ними. В последние годы наблюдается тенденция к появлению новых наименований международных договоров, к увеличению их многообразия. Во время обсуждения вопроса о различных наименованиях договоров в Комиссии международного права ООН большую дискуссию вызвал вопрос, должен ли в понятие «международный договор» включаться обмен нотами. Большинство комиссии правильно решило, что обмен нотами должен остаться одним из способов заключения международного договора, поскольку этот обмен оформляет соглашение сторон. Венская конференция подтвердила это. Следует отметить, что обмен нотами является не только особым наименованием, но и своеобразным, упрощенным способом заключения международного договора, при котором соглашение оформляется путем обмена документами с тождественным содержанием между должностными лицами, представляющими свои правительства, причем обмениваемые документы не обязательно называются нотами. В договорной практике все чаще имеют место случаи обмена меморандумами, письмами и даже телеграммами. Все эти договоры имеют такую же юридическую силу, как и обычный международный договор, т.к. воплощают согласование воль государств. Предметом их обязательств нередко являются важнейшие вопросы международных отношений .

В настоящее время все большую роль в международных отношениях играют такие договорные акты, как заявления и коммюнике глав правительств и глав государств, в которых фиксируются результаты переговоров, соглашения по важнейшим политическим, экономическим и другим вопросам. По характеру и значению их можно поставить в один ряд с важнейшими политическими договорами. Таким образом, термин «договор» в настоящее время употребляется не только в узком смысле как одно из наименований, но является также понятием, охватывающим все различные наименования и виды соглашений субъектов международного права. Именно в таком смысле он употребляется в Венской конвенции 1969г. о праве международных договоров.

1.3 Государство как субъект международного договора

В разные исторические эпохи круг субъектов международного права был различным, но всегда основным субъектом его было и остается государство Оно обладает высшей и универсальной правовой властью - суверенитетом. В силу суверенитета, государство обладает в полном объеме международной правосубъектностью (право - и дееспособностью), которая находит конкретное выражение в наличии у государства и осуществлении им так называемых основных (суверенных) прав и обязанностей (право на мир и мирное сосуществование, на уважение суверенитета, право участвовать в международных организациях и т.д.). В числе этих основных прав - право государства заключать и участвовать в международных договорах.

Договорная право- и дееспособность является важнейшим элементом международной правосубъективности. Как и международная правосубъективность в целом, она не зависит от воли отдельных государств, в том числе от признания его другими государствами в качестве субъекта международного права. Государство приобретает право быть субъектом международных договоров не вследствие его признания другими государствами - участниками данного договора, а в силу факта своего возникновения в качестве суверенного государства. Огромное, подавляющее большинство международных договоров заключено именно государствами. Государство выступает в качестве субъекта международного права как таковое. Право заключать международные договоры принадлежит всем государствам [27, с.16]. Это положение зафиксировано и в ст.6 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года: «Каждое государство обладает правоспособностью заключать договоры» . Однако в силу международных соглашений право государства заключать определенные виды договоров может быть ограниченным. Так, постоянно нейтральные государства в соответствии с международными соглашениями не имеют права заключать союзные договоры даже оборонительного характера, соглашения о военных базах, военной помощи и т.п. Субъектами международных договоров могут быть как унитарные, так и федеративные государства. Однако члены федерации обладают международной правосубъективностью, включая право заключать международные договоры, далеко не всегда. В качестве субъектов международных договоров могут выступать конфедерации, т.е. союзы суверенных государств, объединенных для совместного решения определенного круга вопросов внешней и внутренней политики. Конфедерация имеет свои внешние общие органы, которые, однако, носят совещательный характер, их решения проводятся через центральные органы государств - членов конфедерации. Поэтому последние сохраняют качество субъектов международного права и после вступления в конфедерацию. Если международный договор открыт для присоединения, то любое государство может присоединиться к нему в соответствии с предусмотренной в нем процедурой присоединения и стать его субъектом, независимо от его признания другими субъектами этого международного договора. В некоторых случаях заявление государства о непризнании присоединяющегося государства в качестве участника международного договора можно расценивать как оговорку, и в отношении этого заявления должны применяться правовые принципы, относящиеся к оговоркам [25, с.215].

Глава 2. Заключение международного договора

В международной правоприменительной практике под заключением международного договора понимается процесс становления договорной нормы международного права и формирование соглашения между государствами, которые отражаются в ряде последовательных стадий и юридических действий, содержание которых зависит от взаимных интересов, намерений, позиций и практики сторон, от сущности, предмета, целей и формы договоренностиПроцесс заключения международного договора состоит, как правило, из следующих самостоятельных последовательно осуществляемых этапов:

1)возникновение инициативы по заключению договора, неофициальные консультации;

2)внесение предложения о проведении переговоров и получение полномочий на их проведение;

)переговоры;

)внесение предложения о заключении договора и получение полномочий на его подписание, собственно подписание.

Этапы 2) и 4) реализуются путем принятия соответствующих решений. В исключительных случаях они могут совмещаться в одном решении .

Всякий международный договор проходит стадии выработки текста и имеет ту или иную форму, в которой выражается согласие государства на обязательность для него договора.

Необходимо отметить, что в современной литературе нет единого мнения относительно таких понятий как правоспособность государства (capacity) и компетенции высших государственных органов (competence), уполномоченных заключать договоры .

Что же касается полномочий, то наделение ими, как и договорная инициатива, предшествует заключению международного договора . Если международный договор заключается непосредственно главами государств, то они действуют ex officio, и естественно, не нуждаются ни в каких полномочиях.

По Венской конвенции 1969 года следующие лица не нуждаются в полномочиях и считаются представляющими свое государство ex officio:

а) главы государств, главы правительств и министры иностранных дел - в целях совершения всех актов, относящихся к заключению договора;

б) главы дипломатических правительств - в целях принятия текста договора между аккредитующим государством и государством, при котором они аккредитованы;

в) представители, уполномоченные государствами представлять их на международной конференции или в международной организации ил и в одном из ее органов, - в целях принятия текста договора на такой конференции, в такой организации или в таком органе . Следовательно, последние две категории лиц должны иметь полномочия на подписание договора.При заключении двусторонних договоров участники обмениваются полномочиями, а при многосторонних договорах полномочия сдаются в секретариат конференции или организации, где они проверяются, или же создается специальный комитет по их проверке.

Полномочия на ведение переговоров и подписание международных

договоров Республики Беларусь выдаются в отношении:

·межгосударственных договоров Республики Беларусь - Президентом Республики Беларусь;

межправительственных договоров Республики Беларусь - Советом Министров Республики Беларусь. Полномочия на ведение переговоров и подписание международных договоров оформляются Министерством иностранных дел Республики Беларусь конкретному лицу (лицам) . 2.1 Переговоры, как способ подготовки текста международного договора При обращении иностранного государства с предложением заключить международный договор или при выдвижении соответствующей инициативы белорусской стороной проводятся неофициальные консультации с целью уточнить намерения сторон и согласовать сроки и порядок совместной работы по заключению договора . Проект международного договора либо позиция белорусской стороны по рассматриваемому вопросу доводится до сведения заинтересованной стороны только после принятия решения соответствующим органом и получения полномочий на проведение переговоров (подписание договора) .

Следующим этапом является внесение предложения о проведении переговоров по проекту международного договора. При этом соответствующая процедура зависит от того, является ли договор межгосударственным или межправительственным:

1)Предложения о проведении переговоров по проекту международного договора от имени Республики Беларусь представляются Президенту Республики Беларусь Советом Министров Республики Беларусь. Министерства и другие республиканские органы государственного управления Республики Беларусь вносят предложения о проведении переговоров по проекту международного договора от имени Республики Беларусь по вопросам, которые входят в их компетенцию, по согласованию с МИД или совместно с ним через Совет Министров Республики Беларусь.

2)Предложения о проведении переговоров по проекту международного договора от имени Правительства Республики Беларусь, а также международного договора межведомственного характера представляются в Совет Министров Республики Беларусь.

Министерства и другие республиканские органы государственного управления Республики Беларусь представляют в Совет Министров Республики Беларусь предложения о проведении переговоров по проекту международного договора от имени Правительства Республики Беларусь по вопросам, которые входят в их компетенцию, по согласованию с МИД или совместно с ним .

При внесении в Совет Министров Республики Беларусь министерствами и другими республиканскими органами государственного управления предложений о проведении переговоров в качестве приложений (оформляемых на отдельных листах и завизированных) представляются: а) аргументированное обоснование необходимости заключения соответствующего международного договора; б) согласованный с заинтересованными министерствами и иными республиканскими органами государственного управления проект международного договора, предлагаемый как основа для проведения переговоров, либо докладная записка с изложением и комментарием основных принципиальных положений позиции Республики Беларусь на переговорах; свидетельством согласования проекта служат положительные заключения заинтересованных, содержащие предложения об использовании проекта как основы для переговоров, или завизированный текст проекта договора. в) заключение Министерства иностранных дел о соответствии проекта международного договора (переговорной позиции) международным обязательствам Республики Беларусь и перечень международно-правовых актов Республики Беларусь, регулирующих рассматриваемые правоотношения. г) заключение Министерства юстиции о соответствии проекта международного договора Конституции и законодательству Республики Беларусь. Подобное заключение может содержаться в рамках общего заключения Министерства по проекту д) информация о предварительной экспертизе проекта договора учеными и специалистами (в случае проведения), о предложениях и замечаниях по проекту, в том числе не учтенных при его согласовании; е) предложения по внесению изменений (разработке) в акты законодательства Республики Беларусь, связанных с реализацией международного договора; ж) финансово-экономическое обоснование предполагаемых затрат, связанных с реализацией международного договора; и) список работников министерств и других республиканских органов государственного управления, привлеченных к подготовке проекта международного договора и предлагаемых для участия в переговорном процессе; включается в проект соответствующего решения; к) проект соответствующего решения .

Проект решения должен предусматривать в обязательном порядке конкретные правовые условия, в пределах которых может быть заключен международный договор. Проект решения должен быть завизирован заинтересованными министерствами и ведомствами (МИД, Минюст, Минфин - в случаях, когда положения проекта предусматривают финансовые обязательства для Республики Беларусь, отраслевыми министерствами и другими республиканскими органами государственного управления по профилю договора).

Для избежания возникновения определённых сложностей в связи с визированием проекта решения Совета Министров заинтересованными, проект договора заблаговременно направляется им по официальным каналам на заключение, возможные замечания учитываются в ходе работы над проектом договора.

Необходимо отметить, что структура проекта должна обеспечивать последовательное логичное изложение содержания договора, способствовать правильному его пониманию и применению.

Как правило, международный договор состоит из:

·наименования, соответствующего его содержанию (какого-либо юридического значения наименования договор, соглашение, конвенция, хартия, пакт, меморандум и т.д. не имеют);

·преамбулы (вступительной части), разъясняющей цели и мотивы заключения договора. Преамбула не носит нормативного характера, может содержать ссылку на международные документы, которые учитывались при его разработке;

·общей части, в которой дается определение применяемых терминов, области сотрудничества, его принципов, обязательств сторон);

·специальной части, определяющей отдельные вопросы сотрудничества, механизм реализации;

·заключительные положения (процедура вступления в силу, срок действия). Заключительные положения могут регулировать процедуру внесения изменений и разрешения споров. Это необходимо, если стороны считают необходимым предусмотреть специальную процедуру. В противном случае действуют общие правила, содержащиеся в Венской конвенции о праве международных договоров.

Текст проекта должен излагаться сжато, лаконичными фразами, исключающими различное толкование.

В проекте должна соблюдаться точность терминологии. Термины следует употреблять только в одном значении. Если термин многозначен, то из текста должно быть понятно, в каком из значений он употребляется. Если в тексте проекта необходимо использовать иностранное слово, понятие, не имеющее аналога в Республике Беларусь, то в тексте договора необходимо указать, что понимается под этим термином .

При проведении переговоров делегация Республики Беларусь руководствуется национальным законодательством и положениями действующих международных договоров Республики Беларусь, а также проектом договора или позицией на переговорах, утвержденной тем органом, который принимал решение, т.е. переговоры должны проходить строго в пределах объема и содержания полномочий, установленных при принятии решения о проведении этих переговоров. Решение о внесении в проект норм иных, чем нормы утвержденного проекта, принимается тем органом, который принимал решение о проведении переговоров.

Изменения принципиального характера вносятся в утвержденный проект международного договора или основные положения позиции Республики Беларусь на переговорах только по решению органа, который принимал решение о проведении переговоров .

Результаты переговоров в обязательном порядке закрепляются итоговым документом (протоколом, меморандумом и т.д.), в котором указываются время и место проведения переговоров, состав их участников и итоги этих переговоров (взаимосогласованная часть проекта, спорные места, замечания и предложения).

По итогам переговоров руководитель делегации (рабочей группы) в недельный срок представляет Правительству Республики Беларусь отчет с необходимыми предложениями. В нем содержится информация о ходе переговоров, позиция сторон по спорным вопросам с их обоснованием; предложения о дальнейшем ходе переговорного процесса. К отчету прилагаются все официальные материалы, в том числе итоговый документ, подписанный уполномоченными лицами, и текст проекта соответствующего международного договора .

Итак, практике заключения международных договоров известны следующие формы переговоров:

)Переговоры через дипломатические каналы.

)Переговоры через специально уполномоченных лиц и органы.

)Подготовка международных договоров с помощью международных организаций.

2.2 Принятие текста и подписание международного договора

Принятие текста международного договора выражается в особой процедуре голосования, посредством которой уполномоченные представители государств высказывают свое согласие с формулировками текста договора. Форма принятия определяется как переговорами, так и заранее по соглашению сторон. Тексты двусторонних договоров и договоров с небольшим числом государств принимаются единогласно всеми участвующими в переговорах государствами. В настоящее время в связи с появлением большого числа государств тексты международных договоров на широких международных конференциях стали приниматься большинством в две трети голосов, если правила процедуры не предусматривают иного, например, простым большинством.

Текст международного договора на Генеральной Ассамблее принимается путем голосования резолюции об одобрении, к которой прилагается текст принятого договора.

В белорусском законодательстве при внесении предложения о ратификации международного договора министерства и другие республиканские органы государственного управления представляют на основании заключения Министерства юстиции о соответствии договора Конституции и законодательству Республики Беларусь справку-обоснование о целесообразности ратификации договора и проект закона Республики Беларусь.

После того как текст договора согласован и принят, становится необходимым каким-то образом зафиксировать, что данный текст является окончательным и не подлежит изменениям со стороны уполномоченных. Процедура, посредством которой принятый текст договора объявляется окончательным, называется установлением аутентичности текста. Это особая подстадия заключения международного договора. Процедура установления аутентичности текста определяется или в самом тексте, или путем соглашения между договаривающимися государствами .

В настоящее время применяются следующие формы установления аутентичности текста международных договоров: парафирование, включение текста договора в заключительный акт международной конференции, на которой он был принят, включение текста договора в резолюцию международной организации и другая согласованная процедура.

Парафирование - это установление аутентичности текста договора инициалами уполномоченных договаривающихся государств в свидетельство того, что данный согласованный текст договора является окончательным. Парафирование может относиться только к отдельным статьям и применяться обычно при заключении двусторонних договоров.

Парафирование текстов договоров (проставление инициалов уполномоченных лиц на каждой странице согласованного текста) применяется только как способ подтверждения их аутентичности (равнозначности) на различных языках. В исключительных случаях парафирование может применяться для подтверждения окончательного характера текстов. При этом парафируется только текст (его часть), который без замечаний был согласован сторонами на переговорах и не выходит за рамки полученных полномочий. Об этом в обязательном порядке делается запись в документе, подготовленном по результатам переговоров .

Однако в последнее время все чаще применяются новые методы установления аутентичности текстов договоров, прежде всего многосторонних, к которым, как говорилось, парафирование не применимо. На международных конференциях тексты принятых договоров часто входят в заключительные акты конференций в качестве приложений, хотя и не всегда.

Следующей важной стадией заключения международного договора является выражение согласия государств на обязательность международного договора. Наиболее распространенными формами выражения согласия являются: подписание договора, обмен документами, образующий договор, ратификация, утверждение, принятие и подписание. Возможны и другие формы выражения согласия, но они применяются реже . Завершается эта стадия обменом ратификационными грамотами или другими документами или депонированием, когда таковое предусмотрено в договоре.

Международный договор вступает в силу либо с момента подписания, либо с момента ратификации или обмена ратификационными грамотами, либо с какого-либо срока, указанного в самом договоре по решению договаривающихся сторон.

Подписание международного договора может иметь различное юридическое значение. Так, когда окончательное подписание согласованного текста договора по каким-либо причинам откладывается на определенный или неопределенный срок, то такое подписание называется парафированием. По своим юридическим последствиям к парафированию близко примыкает подписание международного договора в порядке ad referendum. Такое подписание свидетельствует о согласии уполномоченных с определенными положениями вырабатываемого текста договора, однако это согласие получает юридическую силу только после одобрения его со стороны соответствующих правительств.

Предложения о подписании международных договоров Республики Беларусь по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Беларусь и Министерством юстиции Республики Беларусь вносятся в Совет Министров Республики Беларусь республиканскими органами государственного управления и другими государственными органами Республики Беларусь .

Подготовка текстов международных договоров к подписанию на государственных языках Республики Беларусь осуществляется республиканскими органами государственного управления и другими государственными органами Республики Беларусь, в компетенцию которых входят вопросы, являющиеся предметом данных международных договоров.

От парафирования и подписания ad referendum следует отличать полное подписание. Это подписание является юридическим актом, выражающим волю государства как субъекта международного права. Полное подписание означает, с одной стороны, подтверждение подлинности сторон с содержанием подготовленного и согласованного текста международного договора. Наконец, полное подписание может иметь значение окончательного акта, придающего международному договору обязательную силу. Полное подписание, помимо придания договору обязательной силы, может иметь иное значение, когда подписанный договор нуждается в последующем подтверждении - ратификации верховным органом государства. Такое подписание имеет особую юридическую природу, отличимую от подписания как окончательного акта, придающего международному договору обязательную силу и накладывающего на субъектов определенные обязательства. Подписание, предусматривающее последующее утверждение, не накладывает на участников соглашения договорных обязательств . Однако в соответствии с установившейся практикой подобное подписание служит юридической основой для того, чтобы каждая из сторон выполнила вытекающий из подписания долг, а именно: а) направила данный документ соответствующим конституционным властям на рассмотрение и решение вопроса о ратификации и б) воздерживалась до ратификации от каких-либо действий, направленных на умаление значения достигнутого согласия или дискредитацию постановлений подписанного договора.

2.3 Ратификация

Ратификация договора представляет собой акт верховной государственной власти, конкретное проявление суверенных прав государства решать важнейшие внешнеполитические вопросы без какого-либо вмешательства извне. Совершая этот юридический акт, государство утверждает договор, придает ему силу закона, хотя практическая реализация договора может начаться позже (например, после обмена ратификационными грамотами) . Ратификация воплощается в двух различных актах: международном (ратификационной грамоте) и внутригосударственном нормативном акте (законе, указе и т.п.), которые соответствуют двум функциям ратификации: международной и внутригосударственной.

Ратификация не является обязательной подстадией заключения международного договора. В соответствии с Венской конвенцией: «Согласие государства на обязательность для него договора выражается ратификацией, если:

а) договор предусматривает, что такое согласие выражается ратификацией;

б) иным образом установлено, что участвующие в переговорах государства договорились о необходимости ратификации;

в) представитель государства подписал договор под условием ратификации;

г) намерение государства подписать договор под условием ратификации вытекает из полномочий его представителя или было выражено во время переговоров» .Ратификации Национальным собранием Республики Беларусь подлежат международные договоры Республики Беларусь:

·при подписании которых стороны договорились о ратификации;

·устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь;

·предметом которых являются вопросы, относящиеся только к сфере законодательного регулирования, но не урегулированные законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики Беларусь;

·о территориальном разграничении Республики Беларусь с другими государствами;

·об участии Республики Беларусь в межгосударственных образованиях .

Предложения относительно ратификации международного договора Республики Беларусь по согласованию с Министерством иностранных дел Республики Беларусь вносятся в Совет Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня подписания международного договора республиканскими органами государственного управления и другими государственными органами Республики Беларусь, в компетенцию которых входят вопросы, регулируемые этим договором.

Совет Министров Республики Беларусь рассматривает поступившие предложения и представляет межгосударственные договоры Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь, а межправительственные договоры Республики Беларусь вносит на ратификацию в Национальное собрание Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь или по его поручению Совет Министров Республики Беларусь вносят межгосударственные договоры Республики Беларусь на ратификацию в Национальное собрание Республики Беларусь.

Ратификация международного договора Республики Беларусь осуществляется в форме закона Республики Беларусь .

На основании закона о ратификации международного договора президент государства подписывает ратификационную грамоту, которая скрепляется его печатью и подписью министра иностранных дел .

Необходимо отметить, что ратификацию как международно-правовой акт нужно отличать от одобрения международного договора парламентом, взаимно связаны .

Ратификация международного договора вызывает важные юридические правительством и т.п. как акта внутригосударственного права, хотя они и последствия. Они могут быть разделены на две группы: международно-правовые и внутригосударственные. Так, проанализировав информацию о ходе ратификации международных договоров и соглашений, заключенных в рамках Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, необходимо отметить, что рамках Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве сторонами было заключено шестнадцать международных договоров и соглашений. Однако только по одному из них выполнены соответствующие внутригосударственные процедуры всеми государствами-участниками .

В связи с этим необходимо предложить Интеграционному Комитету и Координационному совету по гармонизации национальных законодательств ускорить разработку правового механизма синхронизации выполнения внутригосударственных процедур по договорам и соглашениям, заключенным государствами - участниками Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, а также просить национальные парламенты совместно с исполнительными органами государств - участников Договора принять меры по ускорению ратификации договоров и соглашений, принятых органами управления интеграцией.

Глава 3. Действительность и недействительность международных договоров

.1 Понятие действительности международных договоров

С вопросом об источниках международного права непосредственно связан вопрос о действительности международных договоров. Международный договор внешне может носить нормативный характер и все же не быть источником международного права. Чтобы стать таковым, международный договор должен обладать еще одним важным качеством - действительностью.

В отечественной науке международного права вопрос о понятии действительности международных договоров мало разработан. Первой специальной работой на эту тему была книга В. М. Шуршалова «Основания действительности международных договоров». Впоследствии некоторые аспекты проблемы были освещены им в монографии «Основные вопросы теории международного договора». В обеих книгах автор рассматривает влияние экономических и политических факторов на возникновение и эффективность международных договоров (то, что он называет экономическими и политическими основаниями действительности), а также юридические основания действительности международных договоров. Однако в целом с его пониманием действительности международных договоров согласиться нельзя. Под действительностью международных договоров В. М. Шуршалов понимает самые разнообразные и различные явления: их эффективность, прочность, реальность, долговечность, надежность, незыблемость, справедливость, правомерность . Основная ошибка В. М. Шуршалова в этом вопросе коренится в смешении им законов общественного развития с юридическими законами. Если международные договоры, утверждает В. М. Шуршалов, не соответствуют закономерностям общественного развития, то они неэффективны и недействительны. Автор не проводит разницы между эффективностью (действенностью) международных договоров и их действительностью. Однако действительность международных договоров есть правовое понятие.

Итак, действительность международных договоров как юридическая категория не может оцениваться непосредственно с точки зрения экономических или политических критериев. Она может иметь только юридические основания, предусмотренные международным правом. С этой точки зрения действительность международного договора есть его международно-правовая полноценность, прежде всего правомерность, в силу которой договор является обязательным для выполнения его контрагентами и для уважения всеми другими государствами .

Действительность означает, что должны наступить те юридические последствия, к которым стремились субъекты международного права, заключая международный договор в соответствии с международным правом. Действительные международные договоры - это такие договоры, против которых нельзя выставить никаких международно-правовых возражений и юридическая сила которых не может быть оспорена с точки зрения международного права. Только действительные международные договоры могут порождать правомерные последствия для договаривающихся сторон, и только по таким договорам стороны могут приобретать законные, а не мнимые права и обязанности, на достижение которых была направлена воля участников договора. Это составляет главное в содержании понятия действительности.

Рассматривая вопрос о действительности международного договора, мы предполагаем, что данный договор вступил в силу в соответствии с его условиями, то есть, соблюдены все формальности введения договора в силу, и что он остается в силе (т. е. срок его не истек, и он не был прекращен каким-либо другим способом).

Рассмотрение действительности предполагает действие международного договора. О действительности договора, который не вступил в силу и еще не действует, говорить беспредметно, ибо такой международный договор необязателен для государств.

С другой стороны, договор может действовать и все же не быть действительным, если он заключен в нарушение международного права. Договор не делается действительным только от того, что его участники ввели в действие и объявили его действительным и обязательным для себя. В данном случае он будет действовать и отношениях между признавшими его государствами, он будет действующим, но не будет действительным, ибо он противоречит международному праву. Однако действие подобных договоров, как будет впоследствии показано, существенно отличается от действия полноценных с точки зрения международного права действительных международных договоров .

3.2 Условия действительности международных договоров

Поскольку в настоящее время нет договорных норм, специально определяющих условия действительности международных договоров (они находятся в стадии разработки), то эти условия определяются, прежде всего исходя из основных принципов международного права и с учетом юридической природы, самой сущности международного договора.

Действительность должна охватывать все главные элементы международного договора, а именно - надлежащие стороны, обладающие международной правосубъектностью, подлинное соглашение этих субъектов, правомерный объект и цель соглашения в договоре. Договор не будет действительным, если отсутствует хотя бы одно из этих условий.

Таким образом, все условия действительности международных договоров можно разделить на три большие группы: условия, относящиеся к действительности волеизъявлений субъектов международного права, составляющих их соглашение в договоре; условия, относящиеся к объекту и цели договора; условия, относящиеся к субъектам договора.

Действительность касается, прежде всего, самой юридической сущности международного договора как источника международного права. Поэтому, чтобы определить условия его действительности, нужно, прежде всего, установить условия действительности соглашения.

Вторая большая группа условий действительности международного договора относится к его объекту и цели. Неправомерные обязательства, то есть такие, которые расходятся с международным правом, не могут быть предметом договора, а если являются им, то делают международный договор недействительным.

В отношении третьего условия - субъектов международного договора нужно иметь в виду, что в международном договоре должны принимать участие надлежащие субъекты, то есть все непосредственно заинтересованные государства. Международный договор, заключенный без участия непосредственно заинтересованных государств и нарушающий их законные права и интересы, может рассматриваться ими в качестве недействительного.

В тех случаях, когда договор заключен не субъектами международного права, правильнее говорить, что он не только не обладает международно-правовой действительностью, но вообще не является международным до- говором. Следовательно, вопрос о действительности здесь не возникает.

Рассмотрим теперь подробнее условия действительности международных договоров, относящиеся к соглашению субъектов, к объектам и к целям договоров.

Действительность соглашения. Важнейшим условием действительности международного договора является наличие в нем подлинного соглашения государств, без чего договор не может считаться действительным. Соглашение в договоре является результатом взаимных уступок договаривающихся государств, взаимного согласования их воль. Такое подлинное соглашение может быть достигнуто только при условии соблюдения добровольности и взаимного равенства. Всякое принуждение, примененное к договаривающемуся государству, оказание давления на него в целом, на его органы или уполномоченных, ведущих переговоры по заключению договора, приводит к искажению истинной воли этого государства и, следовательно, к отсутствию подлинного соглашения и его недействительности.

Нельзя, конечно, отрицать, что принуждение (физическое или моральное), совершенное по отношению к уполномоченным, подписывающим международный договор, совершенно недопустимо и делает договор недействительным. В истории международных отношений не один раз были случаи применения насилия над представителями государств и признания таких договоров недействительными. Так, в 1526 году французский король Франциск I отказался от подписанного им в плену у испанцев Мадридского договора с Карлом V, заявив, подписал его в результате принуждения.

Необходимо отметить, что после принятия Устава ООН стало очевидным, что принуждение в любой форме, примененное к государству, в том числе в целях навязывания ему международного договора, делает этот договор недействительным, если только само принуждение не носит правомерного характера.

В свете современного международно-правового развития договоры, заключенные под влиянием принуждения и насилия, в том числе несправедливые мирные договоры, являются недействительными.

Отсутствие насилия над государством или его представителями не является единственной причиной, но которой соглашение становится порочным в самой своей сущности. Пороки воли договаривающихся государств могут иметь место и при отсутствии употребления силы или угрозы силой, при внешнем соблюдении добровольности. Это может произойти, например, при обмане. Обман-это умышленное введение в заблуждение другой договаривающейся стороны относительно фактов и обстоятельств, на основе которых заключается данный договор.

Обман всегда ведет к недействительности международного договора, ибо в этом случае подлинное соглашение также отсутствует, как и при принуждении. В условиях обманных действий одной договаривающейся стороны не может проявиться подлинная воля другой стороны.

Таким образом, если государство заключило договор под влиянием обманных действий другого участвовавшего в переговорах государства, то оно вправе ссылаться на обман как на основание недействительности своего согласия на обязательность для него договора .

Если согласие государства на обязательность для него договора было выражено в результате прямого или косвенного подкупа его представителя другим участвовавшим в переговорах государством, то первое государство вправе ссылаться на такой подкуп как на основание недействительности его согласия на обязательность для него такого договора .

В таких случаях государство или международная организация имеющая право ссылаться на обман или подкуп может ссылаться на недействительность или прекращение договора, выход из него или приостановление его действия в отношении всего договора, либо в отношении отдельных его частей .

Подлинное соглашение государств включает в себя также не только добровольность, но и равноправие субъектов в международном договоре. Принцип равенства и взаимной выгоды означает, что все государства должны строить свои отношения друг с другом на основе взаимного признания равных прав и соответствующих им равных обязанностей, причем это равенство должно быть не формальным, а фактическим, то есть приносить определенную взаимную выгоду.

Принцип суверенного равенства запрещает заключение международных договоров, закрепляющих всякую расовую, торговую или иную дискриминацию в международных отношениях, и делает неравноправные договоры противоправными, противоречащими Уставу ООН, недействительными.

Очень важным моментом действительности соглашения в международном договоре является действие уполномоченных лиц, непосредственно заключающих международный договор в соответствии с данными им государством полномочиями, ибо только в этом случае их воля имеет международно-правовое значение и приравнивается к воле самого государства. Действия уполномоченных в нарушение полномочий или вовсе без них не создают действительного международного договора, так как в нем воля государства представлена в искаженном виде или вовсе отсутствует.

Полномочия представителей государств сами, в свою очередь, должны быть действительными, то есть они должны быть выданы органом, компетентным заключать договор от имени государства как субъекта международного права. Действительность полномочий обычно фиксируется в преамбуле международного договора после их проверки.

Таким образом, добровольность, равенство, отсутствие обмана и существенных ошибок, действие уполномоченных в соответствии с полномочиями государств, действительность самих этих полномочий - таковы обязательные условия действительности соглашения воль государств в международном договоре.

Теперь рассмотрим вторую группу условий действительности, относящихся к объекту и цели международного договора: правомерность объекта и цели договора. В отечественной науке международного права считается общепризнанным, что международные договоры для своей действительности должны иметь правомерный объект и цель. Между тем совершенно ясно, что основным критерием при определении правомерности или неправомерности объекта и цели международного договора являются основные принципы международного права как главные, наиболее общие и общепризнанные его нормы, обладающие высшей юридической силой. Среди основных принципов современного международного права особое значение для определения правомерности объекта международных договоров и их действительности имеет принцип pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться) .

На практике встречаются случаи, когда по одному и тому же объекту действуют различные международные договоры. Однако в таких случаях международные договоры не должны носить взаимоисключающий характер, а скорее - дополнять и развивать друг друга. Эти обстоятельства нужно учитывать при решении вопроса о действительности или недействительности последующих международных договоров. Но следует помнить, что указанные положения относятся только к действующим международным договорам. международный договор переговоры ратификация

Считается важным акцентировать внимание формы на действительность международных договоров, что непосредственно связано с учением о самой природе, сущности международного договора. Международное право до сих пор не установило общеобязательной формы международных договоров. Договоры, как мы видели, могут заключаться и в письменной, и в устной форме. Это целиком зависит от соглашения государств, которые обычно письменной форме отдают предпочтение. Но письменная форма договоров может, в свою очередь, иметь различные формы. Ее выбор также зависит от воли договаривающихся государств. Существенного значения форма не имеет, она играет вспомогательную, не главную роль. Поскольку форма международного договора не относится к главным его элементам, постольку ее выбор не влияет на международно-правовую полноценность международного договора, то есть на его действительность, а следовательно, и на обязательность. Если государства согласились заключить договор в определенной форме и если такой договор заключен, то нет оснований оспаривать его действительность при наличии всех рассмотренных условий действительности международных договоров. В связи с вопросом о влиянии формы на действительность международных договоров встает вопрос о влиянии на нее регистрации договоров. В настоящее время бесспорным является то, что отсутствие регистрации, как и других элементов формы, не влияет на действительность международных договоров.

3.3 Понятие недействительности договора

Понятие недействительности договора складывалось в международном праве медленно. О нем стали говорить в XIX в.. При этом основания недействительности были весьма ограниченны. По мнению И. Блюнчли, были недействительны трактаты имеющие целью доставить одному какому-либо государству всемирное владычество и относящиеся к уничтожению мирного и жизнеспособного государства. Макнейр в 1938 г ограничился чисто юридическими критериями. Договор недействителен, если он противоречит норме обычного права или конвенционной норме, или специальному обязательству по договору с третьим государством.

Касаясь доктрины недействительности договоров до заключения Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., К. Холлоуэй с присущей ей категоричностью считала, что рассмотрения важнейшей проблемы международной действительности договорных обязательств многими наиболее известными юристами поверхностна.

Нерешительность юристов при определении недействительности договоров определялась практикой, в которой явно противоречившие международному праву, аморальные договоры имели широкое распространение. Уже после создания ООН американский проф. О. Лисицын писал о том, что у азиатских, африканских и у некоторых латиноамериканских стран «существует чувство обиды в отношении того, что кажется им двойной меркой: использование более развитыми государствами обязательной силы соглашений, достигнутых во время колониальной эры путем силы или давления, и в то же время отрицание ими правомерности использования силы менее развитыми странами для выкорчевывания этих плодов прошлых агрессий».

С учетом существующего положения проф. В.Н. Дурденевский в свое время создал оригинальную концепцию, согласно которой договоры могут быть эффективны, но не валидитарны. Их стоит именовать «псевдо договорами». За ними не может быть признана сила источников международного права. Они должны рассматриваться лишь как фактически существующие юридико-техничесие нормы.

Представляет интерес в этом плане мнение Н.В.Захаровой: «Есть действительные и недействительные нормативные акты, но нет действительных и недействительных правовых норм».[21, с.89]. В этом видится отрыв формы от содержания. Вступивший в силу договор содержит нормы, обязательные для применения. Признание договора недействительным означает недействительность и соответствующих норм. Это положение признается и автором, который пишет, что недействительность нормативного акта, считавшегося юридически обязательным, означает «тем самым отсутствие существования содержащихся в нем норм, возможность их реализации».

Все это свидетельствует о том, что в доктрине международного права существовали весьма различные концепции недействительности договоров. Положение изменилось лишь после принятия Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. В отличие от предыдущего издания в кодификации Американского института права содержатся положения, соответствующие Конвенции.

Венские конвенции о праве международных договоров 1969 и 1986 гг. содержат исчерпывающий перечень условий, способных породить недействительность договора .

3.4 Последствия недействительности международных договоров

Недействительными являются: агрессивные, неравноправные, кабальные и колонизаторские договоры; договоры некомпетентных субъектов; договоры, заключенные под влиянием насилия или угрозы силой, примененных как в отношении уполномоченных, так и к самим государствам (кроме случаев правомерного принуждения); договоры, заключенные посредством обмана или в результате существенных ошибок; договоры, заключенные уполномоченными в нарушение своих полномочий или на основании недействительных полномочий; договоры, несовместимые с прежними международными обязательствами договаривающихся государств, несовместимые с Уставом ООН; договоры, нарушающие остальные принципы международного права.

Международный договор государства может быть признан недействительным в соответствии с нормами международного права.

Все критерии признания международных договоров недействительными относятся к «материальным», существенным. И.И.Лукашук дает следующее определение недействительности международного договора: «Противоправным (недействительным) признается такой международный договор, который в силу его противоречия основным принципам международного права или отсутствия формальных элементов договора не имеет законной силы или морального авторитета»[26, с.44].

Нельзя сказать, что недействительные договоры не порождают никаких юридических последствий. Недействительные договоры - это не только международные правонарушения. Они могут обладать рядом формальных признаков международного договора (субъекты международного права, определенный объект и цель, волеизъявление субъектов), вследствие чего они порождают определенные международно-правовые отношения, хотя и такие, которые не имеют права на существование.

Недействительные международные договоры не должны приводить к тем правовым последствиям, на достижение которых была направлена воля договаривающихся сторон. Порождаемые ими права и обязанности являются мнимыми. Важнейшим последствием недействительности международных договоров является нераспространение на них принципа pacta sunt servanda. Подобные договоры в принципе могут быть односторонне расторгнуты (аннулированы) в любое время. Государства могут рассматривать недействительный договор как не действовавший вовсе, то есть не порождавший тех правовых последствий, па которые была направлена воля субъектов такого договора. Поскольку недействительный договор ничтожен с самого начала его заключения, то момент объявления его недействительным и аннулирования не имеет решающего значения, то есть все вызванные им «права» и «обязанности» аннулируются. Объявление недействительным здесь имеет обратную силу. В этом состоит особенность прекращения недействительных международных договоров .

Государства, виновные в заключении таких договоров, не должны нести ответственность за ущерб, причиненный государствам действием подобных договоров. Международный договор может быть недействительным в целом или в его части. Однако и в этом последнем случае недействительная часть будет иметь такое существенное значение и такую внутреннюю связь с остальной частью договора, что без этой недействительной части весь договор может считаться недействительным.

Недействительность одного и того же международного договора может вызываться несколькими причинами (как, например, недействительность мюнхенского «соглашения», неравноправных договоров, которые часто одновременно являются насильственными, и т. д.).

Дж. Фицморис различает несколько видов международной недействительности договоров. Дж, Фицморис рассматривает: абсолютную недействительность (недействительность с самого начала, void ab initio) относительную недействительность, или оспоримость (недействительность с момента ocпapивaния,voidab1е); полную невозможность действия (totally inoperative) и непригодность к исполнению (unenforceable). Кроме того, от недействительности он отличает несуществование договора как юридического акта. «Сказать, что договор недействителен, еще не значит сказать, что он не возник как договорный документ (treaty instrument)». Главный смысл такого деления Дж. Фицморис видит в том, что различные виды недействительности порождают различные последствия. Однако такое деление остается весьма спорным.

Договоры, заключенные под влиянием обмана, он относит только к относительно недействительным, и, следовательно, последствия, вызванные их действием, аннулируются не полностью, а с момента оспаривания. Наибо- лее же незаконные договоры, заключенные в нарушение основных принципов международного права, Дж. Фицморис относит к непригодным к осуществлению, и в этом случае, хотя ни одна из сторон не может требовать соблюдения договора, она также не имеет права требовать от виновной стороны возмещения ущерба или другого удовлетворения в связи с действием незаконного договора.

По сложившейся практике наибольшую ответственность виновные государства должны нести за действие и следствия наиболее незаконных договоров, нарушающих Устав ООН и основные принципы международного права.

В Республике Беларусь, если имеются основания, предусмотренные нормами международного права, для признания международного договора государства недействительным, министерство иностранных дел или другие заинтересованные министерства и ведомства совместно с министерством иностранных дел представляют президенту (по межгосударственным договорам) или в правительство (по межправительственным договорам) предложения о признании договора недействительным .

Любой спор решается как любой другой международный спор, мирными средствами.

Спор может также возникнуть между субъектами договора и третьими государствами. Здесь возможны переговоры, посредничество, арбитраж. Поскольку споры о действительности международных договоров относятся к числу правовых, то государства могут передавать их также в Международный Суд ООН.

Однако все это не может лишить заинтересованное государство (как субъекта, так и несубъекта договора) права в одностороннем порядке аннулировать недействительный международный договор, тем более, если использование указанных мирных средств не привело к положительному результату.

Истории права международного договора известно заключение большого числа недействительных, противоречащих международному праву договоров. Из этого не следует, что они представляют собой простой клочок бумаги и что государства в любой момент могут с ними не считаться. Однако недействительные международные договоры представляют угрозу делу мира.

3.5 Место международных договоров в правовой системе Беларуси и зарубежных государств

Конституция Республики Беларусь не содержит прямого указания о месте международных договоров в системе нормативных актов республики. Необходимо отметить, что ст.116 Конституции Республики Беларусь содержит указание о том, что Конституционный суд определяет «соответствие законов, декретов, указов Президента, международных, договорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь» .

Представляется, однако, что на основании только этого положения Конституции преждевременно делать вывод о безусловном приоритете норм ратифицированных международных договоров над внутренним законодательством республики. Конституция определила закрытый перечень нормативных актов, обязательных для исполнения национальными органами Беларуси. В данных нормах упоминание о международных договорах отсутствует. Поэтому трудно согласиться с высказанным мнением, что правотворческие и правоприменительные органы при принятии решений обязаны руководствоваться нормами международных договоров, и при выявлении расхождений между вступившим в силу международным договором и иными правовыми актами суд (общий и хозяйственный) при рассмотрении конкретного дела должен принять решение в соответствии с международным договором . Таким образом, в республике фактически существует две иерархии нормативных актов: одна предназначена для Конституционного суда (предусматривает приоритет ратифицированных международных договоров над законами, декретами, указами), другая - для всех остальных органов и должностных лиц государства (в соответствии с ней приоритет международных договоров отсутствует). На это противоречие указывают и видные юристы-международники .

Конституция Республики Беларусь не содержит прямого и однозначного указания на место международных договоров в иерархии нормативных актов республики (за исключением недвусмысленного указания о приоритете Конституции над нормами международных договоров). Этот пробел восполнен иным законодательством. В соответствии с законами «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и «О международных договорах Республики Беларусь» нормы права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора . Из буквального толкования вышеприведенных положений следует, что нормы, содержащиеся в международных договорах, не обладают безусловным приоритетом над нормами, содержащимися в иных нормативных актах, действующих на территории республики.

Некоторые законы республики содержат указания о приоритете норм международного права над соответствующими нормами законодательства республики в отдельных отраслях права . Очевидно, однако, что приоритет международного права в этих отраслях существует лишь до издания нового нормативного акта, обладающего более высокой юридической силой.

Интересно, что законодательство Российской Федерации пошло по иному пути. В России признается безусловный приоритет норм международного права: Конституцией Российской Федерации установлено, что «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» . Таким образом, законодательством Российской Федерации установлен несомненный приоритет норм, содержащихся в международных договорах Российской Федерации, над нормами внутреннего законодательства. При определении вопроса о соотношении международного и внутригосударственного права важно исходить из широко признанной концепции, согласно которой международное и внутригосударственное право представляют собой две различные самостоятельные правовые системы, находящиеся в постоянном взаимодействии между собой, действующие в различных плоскостях и юридических измерениях. Самостоятельность указанных систем определяется предметом и методом правового регулирования. Так, например, если международное право регулирует межгосударственные отношения, то предметом внутригосударственного права являются отношения, складывающиеся между его субъектами. В этих условиях однако еще рано говорить об определенной интеграции двух правовых систем, несмотря на возрастающую интенсивность их взаимодействии . Действие норм международного права заканчивается там, где начинается внутренняя компетенция государства, являющаяся выражением государственного суверенитета, на признании которого и основывается международное право. В силу государственного суверенитета, представляющего собой неотъемлемое качество государства, на его территории может действовать только его воля. Разумеется, границы внутригосударственной компетенции исторически подвижны, постоянно находятся в движении. Бесспорно и то, что нормы jus cogens (обязательные нормы права) и вообще общепризнанные нормы международного права обязательны для государств, в прямой или косвенной форме должны учитываться ими. Однако все другие вопросы: территориально-государственное устройство, налогообложение, национальная безопасность и так далее относятся исключительно к внутренней компетенции государства и регулируются внутригосударственным правом .

Заключение

Таким образом, данная дипломная работа представляет собой теоретико-правовое исследование, проведенное на основе общедоступных нормативно-правовых актов и научных трудов известных ученых.

В частности, работа над Венскими конвенциями о праве международных договоров 1969 и 1986 г.г. исторически явилась объективно закономерной. Необходимость выработки подобных актов назрела именно к тому моменту, когда перед человечеством встали глобальные проблемы, имеющие жизненное значение для судеб цивилизации. Речь идёт об охране окружающей среды, о воздушном и космическом пространстве, Мировом океане, ресурсах планеты, о гонке вооружений, о необходимости покончить с голодом, нищетой, об использовании достижений научно-технического прогресса на благо всего человечества. Стало очевидным, что ни одно государство не в состоянии решить эти проблемы в одиночку. Только международное сотрудничество, с учетом интересов и при полной свободе выбора всех участников международного сообщества, позволит решать эти проблемы и идти по пути прогресса. Появление глобальных проблем поставило, в частности, перед государствами вопрос о непосредственном их влиянии на поиск путей и средств выживания человека, на использование тех общепризнанных принципов и норм поведения в международном общении, которыми цивилизация уже обогащена, и на создание новых правил общения, новы международных механизмов. На нашей планете назрела необходимость в новых правилах общежития, соответствующих новым потребностям и изменившимся условиям.

В этих условиях международный договор должен стать основным инструментом правового регулирования международных отношений.

·В процессе исследования темы дипломной работы решены следующие задачи: даём определение понятию «международный договор», как соглашению между субъектами международного права, раскрываем объект, цель, классификацию, структуру и содержание;

·изучение основных форм заключения, исполнения и прекращения международного договора;

·исследование основной формы применения международных договоров Республики Беларусь;

·анализ форм и юридической значимости международных договоров Республики Беларусь;

В заключении мы пришли к следующим выводам:

·Форма, структура и наименование (договор, контракт, соглашение, конвенция, декларация, пакт, протокол, статут, обмен нотами и др.) не влияет на юридическую силу и действительность международного договора.

·В международном праве нет общеобязательной формы для международных договоров, их действительность определяется не формой, а содержанием, изложенным в тексте. Могут быть и неформальные и устные договоренности, как мы уже отмечали, которые также считаются международными договорами.

·Круг субъектов права международных договоров не может определяться произвольно: он требует учета природы регулируемых им отношений.

·Объект и цель являются обязательными элементами международно-правовых отношений. Объект играет огромное значение для определения круга вопросов и отношений, на которые распространяется международный договор.

·Сравнительно-правовой анализ национальных законодательств в сфере заключения, ратификации, прекращения международных договоров показал несоответствие потребностям правоприменительной практики, что замедляет процесс унификации национальных законодательств.

Список использованных источников

1.Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года //Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000.- №44. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 года //Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь. - 2000.-№1-2.

2.Консультативное заключение экономического суда содружества независимых государств по запросу межгосударственного экономического комитета экономического союза // Решения Экономического суда СНГ. - 1998.

О порядке ратификации и денонсации международных договоров: Постановление Межпарламентской Ассамблеи Евразийского экономического сообщества от 23 ноября 2001г. №1-17// Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. - 2002. - № 28-ПР.

О толковании положений соглашений между государствами-участниками Содружества Независимых Государств в части обязательного государственного страхования военнослужащих и членов их семей: Решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 4 сентября 1996г. №1/11-96 // Решения Экономического суда СНГ. - 1997.

О ходе ратификации международных договоров и соглашений заключенных в рамках таможенного союза: Постановление Межпарламентского комитета Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан от 4 апреля 1999 г. №8-18 // Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи СНГ. - 2000. - № 18-ПР.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями). Принята на республиканском референдуме 24 ноября 1996г. В редакции решения республиканского референдума 17 октября 2004 года.- Минск: Амалфея, 2004.- 48с.

О международных договорах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 8 июля 1998г. № 181-З // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. - 1998. - № 29-30.

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 10 января 2000г. № 361-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - №7.

О порядке выдачи и оформления полномочий представителям Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 13 мая 2005г. № 18-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2005. - №76. - 2/1115.

Об утверждении положения о порядке заключения, выполнения и прекращения действия международных договоров Республики Беларусь межведомственного характера, заключаемых некоторыми государственными органами Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 1999г. № 262 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 1999. - №38.

Об утверждении положения о процедурных вопросах заключения международных договоров Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая 1999г. №261 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.- 1999. - № 38.

О некоторых вопросах подготовки и заключения международных договоров Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 1997 г. № 585 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. - 1999. - №20.

О порядке заключения, выполнения и прекращения действия международных договоров межведомственного характера, заключаемых Национальным банком Республики Беларусь: Постановления Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 13 июля 1999г. №19.2г // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.- 1999. - №60.

Об утверждении инструкции о порядке заключения, исполнения и прекращения действия международных договоров межведомственного характера, заключаемых Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь: Постановление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 30 марта 2006г. №19 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - №69.

Положение о процедурных вопросах заключения международных договоров Республики Беларусь. // Сборник декретов и указов Президента Республики Беларусь.- 1999.- №14. - С.381.

Методические указания по проведению переговоров и подготовке проектов международных договоров Республики Беларусь от 15 июля 1997г. №18/5 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 1997. - №25.

Барбук, А. Имплементация международного права в Республике Беларусь/ А.Барбук// Белорусский журнал международного права и международных отношений. -2001. - №4.- С.3-11.

Василевич Р. Международные договоры в системе источников права Республики Беларусь/ Василевич Р.// Вести Академии Наук Республики Беларусь. сер.гум. наук. - 1996. - №3. - С.23-28.

Жарский, А. Кодификация и прогрессивное развитие института оговорок к международным договорам/ А.Жарский // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2000. - №4.- С.10-15.

Захарова, Н.В. Выполнение обязательств, вытекающих из международного договора / Н.В.Захарова. - Москва: Наука, - 1987. - 140с.

Колосов, Ю.М. Два измерения института ратификации/ Ю.М.Колосов // Московский журнал международного права. - 2004. - №1. - С.143-146.

Колосов, Ю.М., Кривчиков, Э.С. Международное право: учебник/ Ю.М.Колосов, Э.С.Кривчиков - Москва: Международные отношения, 1991.-759с.

Колосов, Ю.М., Кузнецов, В.И. Международное право: учебник для вузов/ Ю.М.Колосов, В.И.Кузнецов - Москва: Международные отношения, 1998.-608с.

Лукашук, И.И. Конституция России и международное право/ И.И. Лукашук// Московский журнал международного права. - 1995. - №2. - С.30-34.

Лукашук, И.И. О недействительности международных договоров/ И.И. Лукашук// Государство и право. -2005. -№8. - С.42-49.

Лукашук, И.И. Стороны в международных договорах: учебное пособие/ И.И. Лукашук.- Москва: Международные отношения, 1966. - 214с.

Лукашук, И.И. Субъекты права международных договоров/ И.И. Лукашук// Государство и право. -2004. - №11. - С.52-61.

Ляхс, М.Н. Многосторонние договоры: учебное пособие / Под общ. ред. М.Н.Ляхс. - Москва: Международные отношения, 1960. - 320c.

Машуанова М. Проблемы выполнения международных договоров в Республике Беларусь/ М. Машуанова // Вести Академии Наук Республики Беларусь. сер.гум. наук. - 1996. - №3. - С.34-37.

Павлова, Л. В. Международное право в правовой системе государств /Л. В.Павлова // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 1999. - №3.- С.6-8.

Салеев, И. К. Соотношение международных договоров и внутреннего законодательства Республики Беларусь /И. К. Салеев // Белорусский журнал международного права и международных отношений. - 2000. - №3. - С.3-7.

Талалаев, А.Н. Международные договоры в современном мире. /А.Н.Талалаев. - Москва: Международные отношения, 1973. - 247с.

Талалаев, А.Н. Право международных договоров. Действие и применение договоров. /А.Н.Талалаев. - Москва: Международные отношения, 1985.-294с.

Талалаев, А.Н. Право международных договоров. Договоры с участием международных организаций/ А.Н.Талалаев. - Москва: Международные отношения, 1989. - 290с.

Талалаев, А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. /А.Н.Талалаев. - Москва: Международные отношения, 1980.- 312с.

Талалаев, А.Н. Право международных договоров/ А.Н.Талалаев. - Москва: Международные отношения, 1989. - 271с.

Талалаев, А.Н. Юридическая природа международного договора./ Талалаев,А.Н. - Москва: Издательство Института международных отношений, 1963. - 320с.

Тиковенко, А. Международное и национальное право: проблемы взаимодействия / А.Тиковенко // Юстиция Беларуси. - №3. -2002.- С.44-50.

Тункин, Г.И. Основы современного международного права./ Г.И.Тункин.-Москва: Наука, 1956.- 239с.

Шуршалов, В.М. Основания действительности международных договоров: учебное пособие для вузов/ В.М.Шуршалов.- Москва: Издательство Академии наук СССР, 1957.- 153с.

Шуршалов, В.М. Основные вопросы теории международного договора: учебное пособие для вузов/ В.М.Шуршалов. - Москва: Издательство Академии наук СССР, 1959.- 472с.

При рассмотрении понятия международного договора, как очевидно, основной акцент делался автором на обязательственных отношениях.


Поделитесь с друзьями или сохраните для себя:

Загрузка...